Авторское право

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Апреля 2013 в 02:19, доклад

Краткое описание

Авторское право - один из институтов гражданского права. Регулируемые им имущественные и личные неимущественные отношения связаны с созданием и использованием произведений литературы, науки и искусства. Авторское право как самостоятельный институт решает конкретные задачи, которые включают всемерную охрану имущественных, личных неимущественных прав и законных интересов авторов; обеспечение правовыми средствами наиболее благоприятных условий для создания научных и художественных произведений; широкое использование их обществом.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Авторское право.doc

— 198.50 Кб (Скачать документ)

В этой связи, учитывая практические работы в сфере законодательной  систематизации авторских норм, вопрос о месте авторского права в системе российского права имеет не только теоретический, но и практический интерес, который в определении места авторских норм в системе права и законодательства для их эффективного применения имеет значение и для юристов, поскольку такое применение предполагает, как было отмечено выше, их взаимозависимость, взаимообусловленность и комплексность. На основе правовых норм, в которых выражается воля государства, складываются правоотношения. Они являются юридической разновидностью идеологических общественных отношений, т.к. предпосылки и условия возникновения, изменения и прекращения правоотношений, состав их участников, их права и обязанности определяются нормативными актами государства. Связь правоотношений с правовыми нормами, содержащимися в нормативных актах, выражается в том, что правоотношения в целом и их структура является необходимым звеном в системе правового регулирования общественных отношений, поскольку через правоотношения на основе норм уточняются и реализуются конкретные волевые действия людей. Таким образом, изучение права предполагает и изучение правоотношений, поскольку без этого нельзя понять исторический генезис права и пути его реализации в жизни общества. Правоотношения, как особый вид общественных отношений, участники которых обладают взаимными субъективными правами и обязанностями, обладают и следующей юридической спецификой, позволяющей ограничить их от иных надстроечных отношений:

1.     Участниками правоотношений могут быть только субъекты права, т.е. лица, обладающие праводееспособностью.

2.     Участники правоотношения ограничены в выборе вариантов поведения рамками правовой нормы, на которой оно основано.

3.     В основе возникновения, изменения и прекращения правоотношения лежит юридический факт.

Все эти признаки характерны и  для авторского правоотношения, являющегося разновидностью правоотношений, под которыми в юридической науке понимаются общественные отношения. В силу своей важности они урегулированы нормами права, вследствие чего их участники выступают в качестве носителей взаимных субъективных прав и обязанностей. При этом общепризнанно, что для возникновения правоотношения недостаточно норм права, а необходимо наличие и других предпосылок – юридических фактов, а также правосубъектности. Однако правовые нормы являются решающим условием возникновения правоотношения, в них, как правило, проявляется и необходимость наличия этих предпосылок. Поэтому вопрос о правовых нормах, на основе которых возникают авторские правоотношения, является первостепенным.

Как было отмечено, в настоящее время авторские отношения регулируются различными отраслями права: гражданского, административного, трудового, финансового и др. с тенденцией выделения в будущем в самостоятельную отрасль. В этой связи следует признать, что авторское правоотношение, базирующееся на нормах различной отраслевой принадлежности, приобретает характер данной отрасли права. Так, правоотношение, связанное с участием автора в работах по использованию его предложения путем заключения с ним трудового договора, является трудовым правоотношением. И наоборот.

Однако как в первом, так и  во втором случаях отношения возникают  по поводу авторства, т.е. являются, в  конечном счете, авторскими. Встает вопрос, который исследовался в правовой науке, и на который пока нет однозначного ответа: являются ли авторские отношения единым динамическим правоотношением, проходящим в своем развитии несколько этапов, или единого авторского правоотношения не существует, а существует сумма правоотношений, опосредствующих авторскую деятельность.

Представляется, что вторая точка зрения более реально отражает фактическое положение дела. Авторские правоотношения как отношения, возникающие в процессе деятельности литературных, научных, художественных произведений и др., опосредствуются через нормы различных отраслей права и представляют собой совокупность различных по форме и методу регулирования правоотношений. Но, в конечном счете, все они направлены на реализацию главного правоотношения, возникающего в связи с правом на авторское право.

Для обоснования этой точки зрения немаловажно рассмотреть вопрос о возникновении авторских правоотношений, которые как было отмечено выше, связаны с юридическими фактами.

Авторское право, как известно, представляет собой научное, художественное, литературное решение утилитарной задачи, соответствующее требованиям закона. Такое решение есть результат творческой деятельности, который в ряде случаев объективируется первоначально путем письменного произведения в виде рукописи, рисунка, произведения литературы, музыкальные произведения и т. д., т. е. в форме произведений охраняемых авторским правом.

Объектом правоотношения является, как известно, то, на что оно направленно. В соответствии с этим объектами  правоотношений принято считать  предметы материальные и не материальные. Известны также теории, в соответствии с которыми обосновывается многоступенчатость объекта гражданского правоотношения. В основе гражданских правоотношений лежат имущественные и неимущественные отношения, регулируемые нормами гражданского права. Эти отношения, действительно, складываются по поводу материальных и нематериальных благ, но регулируются не сами предметы материального мира и нематериальные блага и даже не отношение к ним отдельного индивида. Они не являются объектами права. Объектами права являются отношения между субъектами по поводу этих благ.

Будучи урегулированным нормами  гражданского права, такое отношение  становится гражданско-правовым. Это  означает, что его субъекты наделяются субъективными правами и обязанностями  с целью реализовать существующее между ними отношения таким образом, как это указанно в правовой норме.

Итак, объектом конкретного правоотношения является соответствующее поведение  его участников, которое обеспечивает реализацию их субъективных прав и  обязанностей. Отсюда можно сделать  вывод, что правоотношение, хотя и возникает по поводу внешних факторов (материальные и иные блага), но имеет внутреннюю направленность на обеспечение соответствующего поведения его участников, при помощи чего достигается цели правоотношения. Поэтому объектом правоотношения является не то внешнее благо, по поводу которого возникает правоотношение, а то, на что оно действительно направленно – обеспечение соответствующего правовой норме поведения его субъектов. Конечно, при анализе соответствующего правоотношения целесообразно исследовать тот внешний, выходящий за рамки правоотношений, объект, по поводу которого оно возникает. Однако такой анализ имеет дополнительное, служебное значение. По отношению к авторскому правоотношению объектом является не авторство, а соответствующее поведение участников по поводу авторства. Поэтому понятия объект авторского правоотношения и объект правовой охраны – понятия неоднозначны. Последнее применяется в теории авторского права как средство охарактеризовать внешний объект, по поводу которого возникает правоотношение и от которого зависит объем соответствующих субъективных прав. Действительно, едва ли серьезно можно говорить о том, что одно из авторских правоотношений – правоотношение по поводу участия автора во внедрении предложения имеет своим объектом произведения (искусства, науки, литературы и д. р.). Такое правоотношение существует, на наш взгляд, для того чтобы направить поведение субъектов «в русло» тех субъективных прав и обязанностей, которые вытекают из правовой нормы и соответствующего юридического факта, вызвавших к жизни подобное правоотношение. Таким образом, если проанализировать авторские правоотношения, возникшие на основе норм гражданского права, можно заметить, что мы имеем дело с различными правоотношениями, поскольку последнее отличается друг от друга всеми входящими в их состав элементами. Так, субъектный состав таких правоотношений может быть весьма различен – авторское гражданское правоотношение может возникнуть между (например, в случае спора об авторстве), между автором (заявителем) и государством (например, в случае требования признания авторства на произведение), и т.д. Различаются эти правоотношения и по объектам, и по содержанию, поскольку возникают на основе разных правовых норм в связи с разными юридическими фактами. Поэтому было бы неправильно говорить о едином авторском правоотношении даже в рамках гражданского права. Сам термин «авторское правоотношение» следует понимать условно. Поскольку авторские отношения регулируются различными отраслями права, поскольку и правоотношения, возникающие на их основе, будут соответственно гражданскими, трудовыми, административными и т. д. Вместе с тем следует иметь в виду, что гражданско-правовое (авторское) правоотношение часто реализуется в рамках и других отраслей права. Например, как было показано выше, право на признание автора является гражданским, в связи с чем и правоотношение заявителя с государством носит характер гражданско-правового отношения. Право заявителя требовать признания его предложения авторским – основное право автора, которое на практике воплощается в авторское правоотношение между ним и органом государства и имеет целью объективное рассмотрение и квалификацию предложения. Вся сложность состоит в том, что на основе этого гражданского правоотношения, на его базе складывается множество других правоотношений, связанных с различными отраслями права. В частности, реализуется это гражданское правоотношение на стадии рассмотрения и квалификации  технического решения нормами административного и административно-процессуального права.

Таким образом, существующие в литературе противоречивые точки зрения на авторства, как на административное правоотношение и, наоборот, как процедурную стадию авторского правоотношения, вовсе не исключают друг друга.

В правовой литературе правильно отмечается, что круг административно-правовых отношений совпадает со сферой государственного управления, осуществляемого в соответствии с Конституцией РФ исполнительными и распорядительными органами. В этот круг входят материальные и процессуальные управленческие отношения. В этой связи возникает необходимость разграничения материальных и процессуальных правоотношений, регулирующих авторство. Такое разграничение может иметь практическое значение, имея в виду ведущуюся работу по кодификации и систематизации законодательства об авторстве. Это можно сделать при помощи метода, предложенного в литературе В.Д. Сорокиным, суть которого состоит в том, что если норма материального права, определяя содержание правомочий и юридических обязанностей субъектов права, отвечает на вопрос, что надо сделать для реализации этих правомочий и обязанностей, то норма процессуального административного права на вопросы: как, каким образом, в каком порядке они могут быть реализованы. Необходимым признаком отношений, возникающих на основе таких норм, является то, что они по своему характеру относятся к процессуальным отношениям, т. е. к таким, которые возникают при разрешении индивидуально-конкретных дел в сфере государственного управления.

Примеров, когда авторское гражданское правоотношение реализуется через другие виды отношений (административные, административно-процессуальные, трудовые и т. д.) , можно приводить бесконечное множество. Так, одно из авторских правоотношений – правоотношение по участию автора во внедрении своего предложения – может реализоваться при помощи административных правоотношений.

Теоретическая разработка вопроса  об авторском правоотношении не исчерпывается  рассмотренными аспектами и потребует  принципиально нового теоретического осмысливания в случае консолидации и трансформации российского авторского права в самостоятельное отраслевое образование, входящее в систему российского права наравне с другими отраслями.

ТЕМА

 

АВТОРСКОЕ ПРАВО В  СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

 

 

Введение

 

В последние  годы, в связи с коренными преобразованиями в экономике, перед людьми стали вставать многие вопросы правового характера, которые раньше или не могли возникнуть или представляли скорее чисто научный интерес.

С наступлением рынка все большее значение для  людей, чьи профессиональные, творческие интересы лежат в области интеллектуального и духовного труда, приобретает законодательство, регулирующее отношения, связанные с авторским правом, с правом на интеллектуальную собственность.

Насколько важна  эта тема? Авторское право, безусловно, не самая важная тема в гражданском праве. Это просто один из его разделов. Не очень большой, но и не маленький. Это специфическая область гражданского права, нуждаются в которой узкие специалисты.

Авторское право  регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства (авторское право), фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного или кабельного вещания (смежные права). Законодательство Российской Федерации об авторском праве и смежных правах состоит из Закона РФ "об авторском праве и смежных правах" издаваемых в соответствии с вышеуказанным Законом других актов законодательства Российской Федерации, частью четвёртой гражданского кодекса, Закона Российской Федерации "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных", а также принимаемых на основе вышеуказанного Закона законодательных актов республик в составе Российской Федерации.

В авторском  праве применяются специальные  термины: произведения науки, литературы и искусства; Статья 1226. Интеллектуальные права, Статья 1227. Интеллектуальные права и право собственности, Статья 1228. Автор результата интеллектуальной деятельности, Статья 1229. Исключительное право, Статья 1230. Срок действия исключительных прав, Статья 1232. Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, Статья 1233. Распоряжение исключительным правом, Статья 1235. Лицензионный договор, Статья 1238. Сублицензионный договор, Статья 1239. Принудительная лицензия, Статья 1240. Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, Статья 1241. Переход исключительного права к другим лицам без договора, Статья 1242. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными правами, Статья 1244. Государственная аккредитация организаций по управлению правами на коллективной основе, Статья 1245. Вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях, Статья 1246. Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности, Статья 1247. Патентные поверенные, Статья 1249. Патентные и иные пошлины, Статья 1254. Особенности защиты прав лицензиата, исключительное право на произведение; право авторства; право автора на имя; право на неприкосновенность произведения; право на обнародование произведения.

Ещё хотелось бы добавить что особенно чётко регламентируется авторское право в части четвёртой  главы семидесятой гражданского кодекса которая была принята Государственной Думой 24 ноября 2006 года. Эта глава имеет название «Авторское право» и устанавливает основные направления воздействия законодательства об авторском праве.

Информация о работе Авторское право