Юридические лица

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Мая 2013 в 14:15, курсовая работа

Краткое описание

Жизнь современного общества немыслима без объединения людей в группы, союзы разных видов, без соединения их личных усилий и капиталов для достижения тех или иных цел ей. Основной правовой формой такого коллективного участия лиц в гражданском обороте и является конструкция юридического лица. Появление института юридического лица в самом общем виде обусловлено теми же причинами, что и возникновение и эволюция права: усложнением социальной организации общества, развитием экономических отношений и, как следствие, общественного сознания. На определенном этапе общественного развития правовое регулирование отношений с участием одних лишь физических лиц, как единственных субъектов частного права, оказалось недостаточным для развивающегося экономического оборота.

Содержание

I Введение
II Основная часть
1. Понятие юридического лица
2. Образование и прекращение юридического лица
3. Виды юридических лиц
· хозяйственные товарищества и общества
· производственные кооперативы
· государственные и муниципальные предприятия
· некоммерческие организации
· филиалы и представительства юридических лиц
III Заключение
IV Список литературы

Прикрепленные файлы: 1 файл

Московский Институт Экономики.doc

— 484.00 Кб (Скачать документ)

товарища (в последнем случае — с добавлением  слов — “... и компания”).

Исторически эта форма коммерческого предприятия  возникла еще в эпоху

средневековья и получила широкое распространение  как способ привлечения к

ведению торгового промысла капиталов анонимных  вкладчиков. Принцип

анонимности коммандитистов в той или иной форме проводится и в современном

зарубежном  праве, однако отечественный законодатель сумел довести его до

логического завершения. Так, в соответствии с п.1 ст. 83 ГК, товарищи-

вкладчики могут даже не участвовать в подписании учредительного договора

(хотя, как будет показано далее, это  крайне желательно). Но товарищество  на

вере  — договорное объединение лиц  и поэтому учредительный договор  является

его единственным учредительным документом. На чем же основаны взаимные права

и обязанности  полных товарищей и коммандитистов? Наряду с учредительным

договором в ГК упоминается свидетельство  об участии, удостоверяющее внесение

вклада  в складочный капитал (п. 1 ст. 85 ГК). Указанное свидетельство не

является  ценной бумагой, поскольку не отнесено к числу таковых

законодательством о ценных бумагах (ст. 143 ГК), а также потому, что вклад,

удостоверенный  свидетельством, может передаваться частично (подпункт 4 п. 2

ст. 85 ГК). Значит, свидетельство об участии не может  быть единственным

документом, удостоверяющим права членства коммандитиста в товариществе.

Кроме того, п.1 ст. 85 ГК определенно говорит от обязанности  коммандитиста

внести свой вклад , которая, следовательно, существует еще до момента его

внесения. Все  это приводит к выводу о том, что  отношения товарищей-вкладчиков

и полных товарищей должны регулироваться договором. И если это не

учредительный договор, то, значит, какой-то другой, условно называемый

договором об участии  в товариществе. Такая юридическая  конструкция,

действительно, позволяет сохранить абсолютную тайну личности коммандитиста

(даже от государства), но все же представляется крайне  противоречивой.

Образно говоря, товарищество на вере как бы включает в себя две относительно

самостоятельных структуры: полное товарищество и группу (или одного)

товарищей-вкладчиков. С одной стороны, коммандитисты полностью отстранены от

участия в управлении и ведении дел  товарищества. С другой — они  распоряжаются

своими  вкладами совершенно независимо от полных товарищей. Отличительная

особенность прав коммандитиста на имущество  товарищества заключается в том.

что, при выходе из предприятия, он вправе претендовать лишь на возврат своего

вклада, а не на получение соответствующей  доли в имуществе фирмы (пп.4 п.2

ст. 85 ГК). Однако в случае ликвидации фирмы  товарищ-вкладчик участвует в

распределении ликвидационного остатка наравне  с полными товарищами.

Основания ликвидации товарищества на вере обладают значительной спецификой.

В частности, товарищество на вере сохраняется, если в нем остаются по крайней

мере  один полный товарищ и один коммандитист (ч.2 п.1 ст. 86 ГК). Значит, во

всех  случаях изменений персонального  состава участников, товарищество, по

общему  правилу, продолжает существовать.

В части, не затрагивающей правового положения коммандитистов, товарищество на

вере  аналогично полному товариществу, поэтому  все сказанное о полных

товариществах относится и к коммандитным (см.: п. 5 ст. 82 ГК).

     Общество с ограниченной ответственностью. Коммерческая организация,

уставный капитал которой разделен на доли заранее определенных размеров,

образованная одним или несколькими  лицами, не отвечающими по ее обязательствам,

называется  обществом с ограниченной ответственностью.

Учредительными  документами общества с ограниченной ответственностью являются

устав и учредительный договор (последний  не может заключаться, если в

обществе  всего один участник). Фирменное наименование общества строится по

общим правилам, например: “Общество с ограниченной ответственностью

“Апрель”. Общество с ограниченной ответственностью относится к числу т.н.

“объединений  капиталов” и, в отличие от товариществ, личный элемент в нем

играет  подчиненную роль. Однако в сравнении  с акционерными обществами,

общество  с ограниченной ответственностью отличают более тесные отношения

участников, более закрытый характер членства. Поэтому законом об обществах с

ограниченной  ответственностью предполагается установить максимальное число

его участников. При его превышении общество подлежит преобразованию в АО или

ликвидации.

Новым для нашего законодательства является правило о том, что уставный

капитал общества разделяется на доли заранее  определенных учредительными

документами размеров (п.1 ст. 87 ГК). Это в значительной степени формализует

имущественное участие в обществе и упрощает процедуру управления, а также

передачу  долей. Термин “доля в уставном капитале”  употребляется ГК в двух

значениях: как элементарной доли заранее определенного размера, на которые

разделен  уставный капитал, и как совокупной доли (суммы элементарных долей),

принадлежащей конкретному участнику. Например, совокупная доля участника в

уставном  капитале, равная 20 процентам, может состоять из 20 элементарных

долей по 1% или 4 долей по 5%. Можно полагать, что если участник отчуждает не

всю свою долю в уставном капитале, а  лишь ее часть, то величина отчуждаемой

части во всяком случае не может быть меньше элементарной доли. Иными словами,

дробление элементарных долей при их отчуждении не допускается.

Наличие доли в уставном капитале, конечно, не означает каких-либо вещных прав

на  имущество предприятия. Права участников по отношению к обществу (на

участие в управлении, информацию, долю прибыли, ликвидационный остаток и

т.п.) реализуются в рамках единого  обязательства, которое можно

охарактеризовать  как долевое обязательство с  активной множественностью лиц,

поскольку его обязанной стороной выступает  само общество, а управомоченной —

все участники. Поэтому передача доли в  уставном капитале означает на самом

деле  уступку доли в едином комплексе прав, принадлежащих всем участникам

вместе  взятым, т.е. цессию.

Передача  участником своей доли (или ее части) в уставном капитале другим

участникам  общества является его безусловным  правом, тогда как ее отчуждение

третьим лицам может быть запрещено уставом или обусловлено получением

согласия  других участников (п.2 ст. 93 ГК). Само общество также может

выступать приобретателем доли. Формально это  должно вести к уменьшению

уставного капитала общества по правилам о прекращении  обязательства

совпадением должника и кредитора в одном  лице (ст. 413 ГК). Однако такие

последствия наступят, только если общество не реализует приобретенную долю

другим  участникам или третьим лицам  в установленный срок.

Прекращение членства в обществе может происходить не только в результате

отчуждения  доли, но и путем выхода участника  из общества (ст. 94 ГК). По

своим правовым последствиям заявление о  выходе означает требование о

принудительном  выкупе доли участника обществом. Это требование подлежит

обязательному удовлетворению, что может привести к уменьшению размера

уставного капитала, если участники не решат  восполнить убыль имущества.

Правовое  положение органов управления обществом  дол-жно быть детально

урегулировано упоминавшимся выше законом. ГК устанавливает в этой области лишь

самые общие правила. Высшим органом управления обществом является общее

собрание его участников, один голос в котором

соответству

ет одной доле в уста

вном ка

питале. Иск

лючительная компетенция общего собрания перечислена в

п.З ст. 91 ГК и включает в себя: изменение

устава  общества и размера его уставного капитала,

образование и прекращение исполнительных органов общества, утверждение годовых

отчетов и балансов, распределение прибылей и убытков, реорганизацию и

ликвидацию  общества, избрание его ревизионной комиссии (ревизора).

Органами  общества как юридического лица могут  быть как единоличный орган

(директор, президент и т.п.), так и коллегиальный

(правление, дирекция и т.п.), либо оба вместе.

Изменения персонального состава участников общества с ограниченной

ответственностью, равно как и их имущественного положения, не приводят к его

ликвидации. Общество продолжает функционировать

даже  если в нем остался всего один участник.

     Общество с дополнительной ответств

енностью. Коммерческая организация, уставный капитал к

о торой разделен на доли заранее определенных разм

еров, образованная одним ил

и несколькими лицами, солидарно  несущими субсидиарную

ответственность по ее обязательствам в размере, кратном стоимости  их. вкладов в

уставный капитал, называется обществом с

дополнительной  ответственностью.

Специфика общества с дополнительной ответственностью

состоит в особом характере имущественной ответс

твенности участников по его долгам. Во-первых, эта ответственность является

субсидиарной, а значит требования к участникам могут быть предъявлены лишь

при недостаточности имущества общества для расчетов с кредиторами. Во-вторых,

ответственность носит солидарный характер,

следовательно, кредиторы вправе в полном объеме или в любой части предъявить

требования  к любому из участников, который обязан

их  удовлетворить. В-третьих, участники  несут одинаковую ответственность, т.

е. в равной мере кратную размерам их вкладов в уставный капитал (п.1 ст. 95

ГК). В-четвертых, общий объем ответственности всех участников определяется

учредительными  документами как величина кратная (двух-,

трехкратная и т. п.) размеру уставного капитала.

В остальном  этот вид обществ мало чем отличается от

обществ с ограниченной ответственностью.

     Акционерное общество. Коммерческая

организация, образованная одним или  несколькими лицами, не отвечающими  по ее

обязательствам, суставным капиталом, разделенным на доли, права на которые

удостоверяются ценными бумагами — акциями, называется акционерным

обществом.

Основное отличие акционерного общества от других

юридических лиц заключается в способе  закрепления прав участника по отношению  к

обществу: путем удостоверения их акциями. Это, в свою очередь, обусловливает

специфику осуществления прав по акции и их

передачи.

Устав признается единственным учредительным  документом АО, чем подчеркивается

формальный  характер личного участия в обществе (п. 3 ст. 98 ГК), и утв

ерждается на собрании учредителей. Вместе с тем, ГК говорит и о заключении

учредительного  договора, регулирующего отношения учредителей в процессе

создания  АО (п. 1 ст. 98 ГК). Такой договор служит вспомогательным средством,

облегчающим создание АО, как правило, не представляется на регистрацию и

впоследствии  может быть расторгнут без ущерба для

самого  общества.

Уставный  капитал АО равен номинальной  стоимости приобретенных акционерами акций

— обыкновенных и привилегированных (ст. 99 ГК). Внесение вклада в уставный

капитал общества означает в то же время  совершение договора купли-продажи

акции. Продавцом в этом договоре выступает само общество, которое не вправе

отказаться  от его заключения с учредителем. Одной из особенностей договора

купли-продажи  акций является то, что просрочка  оплаты акции сверх сроков,

определенных  уставом АО или решением о размещении допо

лнительных акций, автоматически приводит к расторжению договора. Причем

общество  не вправе простить покупателю такую  просрочку оплаты, поскольку

соответствующая норма ч. 2 п. 4 ст. 34 Закона “Об акционерных  обществах” носит

императивный  характер.

В соответствии с п. 1 ст. 25 и

п. 1 ст. 27 Закона “Об акционерных обществах” уставный капитал АО в момент

его учреждения должен состоя

ть из определенного числа обыкновенных акций с одинаковой номинальной

стоимостью, а также может включать привилегированные  акции разных типов (и

разной  номинальной стоимости), общая доля которых в

уставном  капитале не должна превышать 25%. Такие

акции Закон называет размещенными, поскольку их

будущие покупатели (акционеры) уже известны. Все держатели акций регистрируются

в специальном реестре акционеров

, т.е. выпуск акций на предъявителя запрещен.

Наряду  с размещенными акциями устав  АО может предусматривать существование и

объявленных акций, т.е. таких, которые общество

вправе  в дальнейшем разместить среди акционеров (ст. 27 Закона “Об акционерных

обществах”).

Обыкновенная (простая) именная акция — это  ценная бумага, удостоверяющая права

названного  в ней лица на участие в общем  собрании акционеров общества с правом

решающего голоса, на по

лучение информации о деятельности общества, на по

лучение дивидендов, остатка имущества общества при его ликвидации, а также  иные

права, предусмотренные законодательством  и уставом общества. В отличие  от

обыкновенной  акции, привилегированная, как правило, существенно ограничивает

Информация о работе Юридические лица