Шпаргалка по "Процессуальному законодательству"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Сентября 2013 в 21:15, шпаргалка

Краткое описание

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Процессуальное законодательство"

Прикрепленные файлы: 1 файл

Документ Microsoft Office Word (2).docx

— 116.88 Кб (Скачать документ)

11. Как известно, действующее  гражданское законодательство исходит  из принципа множественности  субъектов, имеющих статус "государства". К ним п. 1 ст. 124 ГК РФ отнесены  Российская Федерация и ее  субъекты: республики, края, области,  города федерального значения, автономная  область, автономные округа (составляющие  вместе с муниципальными образованиями  категорию публично-правовых образований). Каждый из этих публично-правовых  субъектов является самостоятельным  собственником своего имущества  (п. 2 ст. 212, ст. 214 и 215 ГК РФ), в связи  с чем, в частности, исключается  и его имущественная ответственность  по обязательствам других публично-правовых  образований (п. 4 и 5 ст. 126 ГК РФ). Данное положение предопределяет  как необходимость участия публично-правовых  образований в гражданских правоотношениях,  так и выступление в них  на равных началах с другими,  частными собственниками - гражданами  и юридическими лицами (п. 1 ст. 124 ГК РФ), являющимися обычными субъектами  гражданского права. Указанное  равенство также составляет один  из основополагающих частноправовых  принципов, определяющих гражданско-правовой  статус государства и других  публично-правовых образований (субъектов)  в российском правопорядке.

Вместе с тем участие  Российской Федерации в гражданском  обороте характеризуется определенной спецификой, которая проявляется  в следующем:

- объем правоспособности  определяется самим государством  посредством принятия соответствующих  нормативных правовых актов;

- наличии иммунитетов;

- праве собственности  на природные ресурсы (земли  лесного фонда, водные объекты,  недра и др.), а также на объекты,  изъятые из гражданского оборота,  такие как ракеты, иное оружие, кроме легкого стрелкового и  охотничьего;

- исключительном праве  эмиссии национальной валюты;

- особом правовом режиме  государственной казны и государственного  бюджета.

Поскольку собственниками соответствующего имущества и, следовательно, субъектами гражданских правоотношений законом  признаются именно публично-правовые образования - Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования  как целое

Согласно п. 1 ст. 125 ГК РФ от имени этих субъектов  в гражданских правоотношениях  выступают органы государственной  власти в рамках их компетенции, установленной  актами, определяющими статус этих органов.

Названным субъектам гражданского права присущи особые свойства, которых  нет у юридических лиц. Прежде всего, все они объединены единой территорией и составляют единую государственную систему - Российскую Федерацию, которая обладает политической властью и государственным суверенитетом, т.е. верховенством власти на всей своей  территории и независимостью в международных  отношениях. Одновременно каждый из них  в этой единой системе структурно обособлен и выступает в гражданском  обороте от своего имени и самостоятельно отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ему на праве собственности  имуществом. Надо учитывать и то, что в отличие от юридических лиц, каждый субъект этой группы наделен властными полномочиями. Высший уровень их у Российской Федерации как суверенного государства. Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей территории государства. Государство в законодательном порядке устанавливает обязательные для всех (в том числе и самого государства) правила, определяющие правосубъектность участников оборота, взаимоотношения по осуществлению права собственности и других вещных прав, а также обязательственных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и др. В пределах своей компетенции осуществляют законодательную функцию субъекты Российской Федерации (ст. ст. 5, 73 Конституции РФ).

Властными полномочиями обладают также  муниципальные образования. В соответствии со ст. 3 Конституции РФ носителем  суверенитета и единственным источником власти в России является ее многонациональный  народ, который осуществляет свою власть непосредственно, а также через  органы государственной власти и  органы местного самоуправления. Последние  не входят в систему органов государственной  власти, но могут наделяться законом  определенными государственными полномочиями (ст. ст. 12, 132 Конституции РФ).

Местное самоуправление является одной  из основ конституционного строя  Российской Федерации. В качестве публичной  власти, наиболее приближенной к населению, местное самоуправление обеспечивает защиту тех интересов граждан, которые  основаны на совместном их проживании на определенной территории. Поэтому  местное самоуправление является одной  из фундаментальных основ российской системы народовластия. Основные положения  государственной политики в области  развития местного самоуправления в  Российской Федерации Утверждены Указом Президента РФ от 15 октября 1999 г. N 1370 // СЗ РФ. 1999. N 42. Ст. 5011 Указ Президента РФ от 15.10.1999 №1370 «Об утверждении Основных положений государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации»..

Особенностью рассматриваемой  группы субъектов гражданского права  является то, что они относятся  к категории публично-правовых образований. Основное назначение их деятельности заключается в достижении публичных (общественных) целей в масштабе всей страны (государство), отдельного региона (субъекты РФ) либо определенной местности (муниципальное образование). В связи с этим правовой режим  публично-правовых образований во многом определяется нормами публичного права (конституционного, административного  и др.). И только тогда, когда Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные  образования вступают в гражданско-правовые отношения, их деятельность целиком  подчиняется действию гражданского права.

Включение Российской Федерации, субъектов  РФ и муниципальных образований  в число участников гражданских  правоотношений означает обязательность соблюдения ими основных начал гражданского законодательства, среди которых  первостепенное значение имеет принцип  равенства участников регулируемых гражданским законодательством  отношений.

 

 

 

 

 

15. .Деньги (ст. 140 ГК) признаются одним из объектов гражданских прав, специфика которого обусловлена, прежде всего, той экономической функцией, которую они выполняют. В гражданском обороте деньги выступают, во-первых, в роли эквивалента стоимости вещей в возмездных гражданско-правовых обязательствах; в этом случае они существуют в абстрактной форме. Во-вторых, будучи средством расчетов (средством платежа), деньги являются средством исполнения денежных обязательств. В-третьих, деньги могут быть самостоятельным предметом гражданско-правового обязательства (например, договоров займа, кредита).

Как объекты материального  мира (вещи) деньги существуют в виде денежных знаков: бумажных (банкнот, банковских билетов) или металлических (монет) - и являются объектом права собственности.

2.Ценные бумаги. ГК РФ содержит легальное определение ценной бумаги. Ценной бумагой признается документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении (ст. 142 ГК). Ценные бумаги относятся к движимым, неделимым вещам и могут являться либо родовыми, либо индивидуально-определенными вещами. ПРИЗНАКИ: 1) ЦБ должна соответствовать предусмотренным законом либо в установленном им порядке требованиям к ее форме и реквизитам.2) В ЦБ должны быть указаны удостоверяемые ею имущественные права, реализовать которые сможет ее законный владелец. 3) закрепленные в ценной бумаге права могут осуществляться или передаваться другому лицу только при предъявлении самой ценной бумаги. 4) признаком ценной бумаги является ее публичная достоверность.

Классификация ценных бумаг.

Ценные бумаги различаются  в зависимости от того, какого рода имущественное право удостоверено ею.Денежные ценные бумаги удостоверяют права владельца на получение денежной суммы (например, вексель, чек, облигация, депозитный или сберегательный сертификат). Товарные ценные бумаги удостоверяют права на товары и услуги (например, коносамент).

По способу выпуска  различаются эмиссионные и неэмиссионные  ценные бумаги. 

Виды ценных бумаг.

В силу ст. 143 ГК к ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие ценные бумаги.

Облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента.

Векселем является ценная бумага, удостоверяющая простое и ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока определенную сумму векселедержателю (ч. 1 ст. 815 ГК).

Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное письменное распоряжение чекодателя банку уплатить держателю чека указанную в нем сумму. Обращение чеков регулируется нормами ст. 877-885 ГК и банковскими правилами.

Депозитным или сберегательным сертификатом является ценная бумага, представляющая собой письменное свидетельство банка о вкладе денежных средств, удостоверяющее право владельца на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов по ней в любом учреждении данного банка (ст. 844 ГК).

Банковская сберегательная книжка на предъявителя удостоверяет внесение в банковское учреждение денежной суммы и право ее владельца на получение этой суммы в соответствии с условиями вклада.

Коносаментом признается выдаваемый перевозчиком отправителю товарораспорядительный документ, удостоверяющий право его держателя распоряжаться указанным в нем грузом и получить груз после завершения перевозки.

Акцией признается ценная бумага, удостоверяющая права ее держателя (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивиденда, на участие в управлении делами акционерного общества и на часть имущества, оставшегося после его ликвидации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.Понятие,  формы и виды гражданско-правовой  ответственности. Основания и  условия гражданско-правовой ответственности.

Под гражданско-правовой ответственностью следует понимать санкцию, применяемую  к правонарушителю в виде возложения на него дополнительной гражданско-правовой обязанности или лишения принадлежащего ему гражданского права.

Дискуссия о понятии гражданско-правовой ответственности. Вопрос о понятии  гражданско-правовой ответственности  является спорным в юридической  науке. Некоторые авторы выделяют так  называемую позитивную ответственность, под которой понимается неуклонное, строгое, предельно инициативное осуществление  всех обязанностей. Применительно к  ответственности в сфере обязательств, такая ответственность фактически совпадает с надлежащим исполнением  обязательств. Между тем, надлежащее исполнение обязательств и гражданско-правовая ответственность подчиняются различным  правилам и в силу этого не могут  воплощаться в одних и тех  же действиях должника. Пока имеет  место надлежащее исполнение обязательств, нет места для ответственности. И наоборот, наступление ответственности  исключает надлежащее исполнение обязательств.

Под формой гражданско-правовой ответственности понимается форма  выражения тех дополнительных обременении, которые возлагаются на правонарушителя. Гражданское законодательство предусматривает  различные формы ответственности. Ответственность может наступать  в форме возмещения убытков (ст. 15 ГК), уплаты неустойки (ст. 330 ГК), потери задатка (ст. 381 ГК) и т.д. Среди этих форм гражданско-правовой ответственности  особое место занимает возмещение убытков. Обусловлено это тем, что наиболее существенным и распространенным последствием нарушения гражданских прав являются убытки. Ввиду этого данная форма  ответственности имеет общее  значение и применяется во всех случаях  нарушения гражданских прав, если законом или договором не предусмотрено  иное (ст. 15 ГК), тогда как другие формы  гражданско-правовой ответственности  применяются лишь в случаях, прямо  предусмотренных законом или  договором для конкретного правонарушения.

Виды ответственности. Деление  гражданско-правовой ответственности  на отдельные виды может осуществляться по различным критериям, избираемым в зависимости от преследуемых целей. Так, взависимости от основания, различают  договорную и внедоговорную ответственность. 
Договорная ответственность представляет собой санкцию за нарушение договорного обязательства. Внедоговорная ответственность имеет место тогда, когда соответствующая санкция применяется к правонарушителю, не состоящему в договорных отношениях с потерпевшим. Например, за недостатки проданной вещи перед потребителем несут ответственность как продавец, так и изготовитель вещи (ст. 11 Закона РФ "О защите прав потребителей"). Однако продавец несет договорную ответственность перед покупателем, поскольку состоит с ним в договорных отношениях, а изготовитель - внедоговорную ответственность ввиду отсутствия договорных отношений между покупателем и изготовителем вещи. 
Юридическое значение разграничения договорной и внедоговорной ответственности состоит в том, что формы и размер внедрговорной ответственности устанавливаются только законом, а формы и размер договорной ответственности определяются как законом, так и условиями заключенного договора. При заключении договора стороны могут установить ответственность за такие правонарушения, за которые действующее законодательство не предусматривает какой-либо ответственности, или ввести иную форму ответственности, отличную от той, которая за данное правонарушение предусмотрена законодательством. Стороны по договору вправе также повысить или понизить размер ответственности по сравнению с установленным законом.Основание гражданско-правовой ответственности. Совокупность условий, необходимых для привлечения к гражданско-правовой ответственности, образует состав гражданского правонарушения. Необходимыми условиями для всех видов гражданско-правовой ответственности являются, по общему правилу, противоправное поведение и вина должника. Для привлечения к ответственности в виде возмещения убытков необходимо наличие самих убытков, а также причинная связь между противоправным поведением должника и наступившими убытками. Таким образом, состав гражданского правонарушения, служащего основанием для возмещения убытков, является наиболее полным и охватывает элементы составов иных гражданских правонарушений, лежащих в основе других видов гражданско-правовой ответственности. В силу этого более подробному рассмотрению подлежит состав гражданского правонарушения, необходимый для возмещения убытков: противоправное поведение должника, причинная связь между противоправным поведением и возникшими убытками, вина должника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.Договор  перевозки пассажира и багажа. Договор буксировки и транспортной  экспедиции.

Договор перевозки  пассажиров и багажа – это соглашение сторон, по которому одна сторона (перевозчик) обязуется перевезти пассажира  в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить  багаж в пункт назначения и  выдать его управомоченному на получение  багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а  при сдаче багажа – и за его  провоз.

Договор перевозки  пассажира пассажиров и багажа консенсуальный. С момента заключения договора перевозчик принимает на себя обязанность доставить  пассажира из пункта отправления  в пункт назначения, обозначенный в билете. Основная обязанность пассажира  состоит в уплате установленной  платы за проезд.

Договор перевозки  пассажира является двусторонним и  возмездным. Обладание рядом категорий  пассажиров правом на бесплатный проезд на соответствующих видах транспорта не лишает данный договор возмездного  характера. Стороны этих договоров  – пассажир и перевозчик.

Пассажир имеет  право:

1.Перевозить с  собой детей бесплатно или  на иных льготных условиях. Возраст  детей, которые могут быть перевезены  вместе с пассажиром бесплатно  или на иных льготных условиях, устанавливается транспортными  уставами и кодексами. На железнодорожном,  морском транспорте пассажир  имеет право перевезти бесплатно  без предоставления отдельного  места одного ребенка до 5 лет.  В соответствии с Воздушным  кодексом РФ пассажир вправе  бесплатно перевезти одного ребенка  в возрасте не старше 2 лет без  предоставления ему отдельного  места, других детей до 2 лет,  а также детей от 2 до 12 лет в  соответствии с льготным тарифом  с предоставлением им отдельных  мест. На железнодорожном транспорте  возраст детей, оплата перевозки  которых осуществляется на льготных  условиях, варьируется от 5 до 10 лет;

2.Провозить с  собой бесплатно ручную кладь  в пределах установленных норм;

3.Сдавать к перевозке  багаж за плату по тарифу;

Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом, а сдача пассажиром багажа – багажной квитанцией.

Формы билета и багажной квитанции устанавливаются в  порядке, предусмотренном транспортными  уставами и кодексами. В настоящее  время такой порядок установлен действующими на отдельных видах  транспорта правилами перевозок  пассажиров, багажа и грузобагажа.

В правилах предусмотрен перечень запрещенных к перевозке  вещей, порядок 

определения веса багажа, нормы багажа, доставляемого по одному билету, размер платы за доставку багажа и другие условия, определяющие взаимоотношения  перевозчика и пассажира по доставке багажа.

Билет и багажная накладная не являются письменной формой договоров перевозки соответственно пассажира и багажа, их назначение состоит в удостоверении факта  заключения этих договоров.

За перевозку  пассажиров и багажа взимается провозная  плата, установленная соглашением  сторон, если иное не предусмотрено  законом или иными правовыми  актами.

Плата за перевозку  пассажиров и багажа транспортом  общего пользования определяется на основании тарифов, утверждаемых в  порядке, установленном транспортными  уставами и кодексами.

За задержку отправления  пассажира или опоздание доставки его в пункт назначения ответственность  перевозчика выражается в обязанности  уплатить неустойку в форме штрафа. Его размер устанавливается законодательством.

Перевозчика освобождает  от ответственности задержка или  опоздание перевозки вследствие обстоятельств непреодолимой силы или иных не зависящих от перевозчика  обстоятельств. Бремя доказывания  наличия таких обстоятельств  и их причинной связи с задержкой  или опозданием лежит на перевозчике.

Если задержка отправления  повлекла отказ пассажира от перевозки, ему независимо от взыскания штрафа и наличия оснований ответственности  перевозчика должна быть возвращена провозная плата.

Договоры  транспортной экспедиции и буксировки

Договор транспортной экспедиции – это соглашение сторон, по которому одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента – грузоотправителя или грузополучателя) выполнить  или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных  с перевозкой груза.

Договор транспортной экспедиции консенсуальный, возмездный и двусторонне обязывающий. Стороны  договора – экспедитор и клиент. В роли экспедитора может выступать  и сам перевозчик.Предмет договора – выполнение или организация  выполнения услуг, связанных с перевозкой груза.Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены обязанности  экспедитора организовать перевозку  груза транспортом и по маршруту, избранными экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора заключить  от имени клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки  груза, обеспечить отправку и получение  груза, а также другие обязанности, связанные с перевозкой.В качестве дополнительных услуг договором  транспортной экспедиции может быть предусмотрено осуществление таких  необходимых для доставки груза  операций, как получение требующихся  для экспорта или импорта документов, выполнение таможенных и иных формальностей, проверка количества и состояния  груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых  на клиента, хранение груза, его получение  в пункте назначения, а также выполнение иных операций и услуг, предусмотренных  договором.

Договор транспортной экспедиции заключается в письменной форме. Несоблюдение простой письменной формы договора транспортной экспедиции не влечет его недействительности, но лишает стороны права в случае спора ссылаться на свидетельские  показания.

Клиент должен выдать экспедитору доверенность, если она  необходима для выполнения его обязанностей.

Клиент обязан предоставить экспедитору документы и другую информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки, а также  иную информацию, необходимую для  исполнения экспедитором обязанности, предусмотренной договором транспортной экспедиции.

Экспедитор обязан сообщить клиенту об обнаруженных недостатках  полученной информации, а в случае неполноты информации запросить  у клиента необходимые дополнительные данные.В случае непредставления  клиентом необходимой информации экспедитор вправе не приступать к исполнению соответствующих обязанностей до предоставления такой информации.Любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора транспортной экспедиции, предупредив  об этом другую сторону в разумный срок.При одностороннем отказе от исполнения договора сторона, заявившая  об отказе, возмещает другой стороне  убытки, вызванные расторжением договора.

По договору буксировки одна сторона – буксировщик –  обязуется за вознаграждение буксировать (тянуть или толкать) плот, судно  или иной плавучий объект на определенное расстояние либо для выполнения маневров на акватории порта, в том числе для ввода судна или иного плавучего объекта в порт либо вывода их из порта, а другая сторона -владелец буксируемого судна - обязуется оплатить буксировку.

Различают договор  морской и речной буксировки, предусмотренные  в соответствующих транспортных кодексах.

Объектом данного  договора является судно, плот, другой плавучий объект - плавучий кран, плавучий док.

Форма договора может  быть различной. Договор морской  буксировки может заключаться в  устной форме, однако соглашение о возложении обязанностей по управлению буксировкой  на капитана буксирующего судна должно быть заключено в письменной форме.

На внутреннем водном транспорте экипаж судна подчиняется  капитану буксирующего судна, при морской  буксировке вопрос об управлении решается по соглашению сторон.

Распределение обязанностей по управлению определяет ответственность  сторон за ущерб, причиненный буксируемому судну или иному плавучему  объекту либо находящимся на них  людям или имуществу.

 

3. Гражданское  законодательство: понятие, система,  проблемы совершенствования. Законодательная  техника в области ГП. Официальное  опубликование, действие и применение  гражданского законодательства.Источники гражданского права - это формы выражения гражданско-правовых норм.Гражданское законодательство находится в исключительном ведении Российской Федерации.Виды источников гражданского права:• Конституция Российской Федерации и гражданское законодательство: Гражданский кодекс Российской Федерации и иные принятые в соответствии с ним федеральные законы;• иные нормативные акты: указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации;• ведомственные нормативные акты;• нормативные акты СССР и Российской Федерации (РСФСР), принятые до введения в действие Гражданского кодекса Российской Федерации;• обычаи делового оборота, то есть сложившиеся и широко применяемые в какой-либо области предпринимательской деятельности правила поведения, не предусмотренные законодательством;• нормы международного права и международные договоры Российской Федерации.Принятие и вступление в силу гражданского законодательства и подзаконных актов.Дата принятия федерального закона - день принятия его Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации. Федеральные законы подлежат официальному опубликованию в "Российской газете" и "Собрании законодательства Российской Федерации" в течение 7 дней после их подписания Президентом Российской Федерации. Они вступают в действие по истечении 10 дней после их официального опубликования, если иное не установлено самим законом. Указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации подлежат опубликованию в тех же изданиях в течение 10 дней после их подписания. По общему правилу указанные акты вступают в действие по истечении 7 дней после их официального опубликования.Ведомственные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека, подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации. Они вступают в действие по истечении 10 дней со дня их официального опубликования в газете "Российские вести" и в "Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти".Действие гражданского законодательства.По общему правилу акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. Если иное не предусмотрено самим актом, то его действие распространяется на всю территорию Российской Федерации.По общему правилу российское гражданское законодательство применяется ко всем лицам, находящимся на территории Российской Федерации.Применение источников гражданского праваПо юридической силе источники гражданского права можно расположить так:• Конституция Российской Федерации;• нормы международного права и международные договоры Российской Федерации;• Гражданский кодекс Российской Федерации;• федеральные законы;• подзаконные акты;• нормативные акты СССР и Российской Федерации (РСФСР), принятые до введения в действие ГК Российской Федерации;• обычаи делового оборота.Источники с меньшей юридической силой не должны противоречить источникам, обладающим большей юридической силой. Применению источников гражданского права предшествует их толкование, то есть уяснение их действительного содержания. В гражданском праве применяется аналогия закона и аналогия права. Аналогия закона - это применение к отношениям, прямо не урегулированным законодательством, соглашением сторон или обычаями делового оборота, норм, регулирующих сходные отношения. При отсутствии таких норм права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Понятие гражданского  законодательства. Элементы и структурные  особенности ГПО. Виды ГПО.

Гражданское законодательство — совокупность правовых актов (а не норм права, как правовая отрасль), которые определяют правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав; регулируют договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, свободе воли и имущественной самостоятельности их участников.Одним из основных актов гражданского законодательства в Российской Федерации выступает Гражданский кодекс, который, в свою очередь, содержит понятие гражданского законодательства и иных актов, содержащих нормы гражданского права:Гражданское законодательство состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов, регулирующих гражданско-правовые отношения.Гражданско-правовые отношения могут регулироваться также указами Президента Российской Федерации, которые не должны противоречить Гражданскому кодексу и иным законам.На основании и во исполнение Гражданского кодекса и иных законов, указов Президента Российской Федерации Правительство Российской Федерации вправе принимать постановления, содержащие нормы гражданского права.Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти могут издавать акты, содержащие нормы гражданского права, в случаях и в пределах, предусмотренных Гражданским кодексом, другими законами и иными правовыми актами.Гражданское законодательство соблюдает общий принцип действия закона во времени, согласно которому акты гражданского законодательства не имеют обратной силы. Подзаконные акты, принятые как на уровне субъектов федерации, так и на федеральном уровне, подлежат применению в части, не противоречащей Гражданскому кодексу и другим федеральным законам.Элементы гражданского правоотношенияЛюбое гражданское правоотношение представляет собой сложное правовое явление. Структурно оно состоит из трех необходимых элементов: 1) субъекта правоотношения; 2) объекта; 3) содержания гражданского правоотношения.Состав и особенности участников гражданского правоотношения Все возможные субъекты гражданских правоотношений охватываются понятием «лица». Участниками гражданского правоотношения понимаются субъекты. Субъекты – лица, обладающие гражданскими правами и несущие гражданские обязанности в связи с участием в конкретном гражданском правоотношении. В соответствии со ст. 124 ГК РФ участниками гражданских правоотношений являются не только граждане (физические лица) и юридические лица, но и Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. Участник гражданского правоотношения, наделенный правом, называется управомоченным лицом или кредитором, а несущий обязанности – обязанным лицом или должником, в большинстве случаев они являются лицами, одновременно управомоченными и обязанными. Субъект гражданского правоотношения может одновременно являться и должником и кредитором. Состав участников гражданского правоотношения может меняться в результате правопреемства, т.е. при переходе в определенных случаях прав и обязанностей от одного лица — правопредшественника к другому — правопреемнику (причем последний вступает в правоотношения вместо своего правопредшественника).Правопреемство может быть универсльным (общим) или сингулярным (частным). Особенностью общего правопреемства является то, что правопреемник по основаниям, предусмотренным законодательством, занимает место правопредшественника во всех правах и обязанностях.Все субъекты условно можно разделить на две основные группы: индивидуальные и коллективные.В числе субъектов гражданского правоотношения законодательство называет:Индивидуальные субъекты: 1. Физические лица:A.   ГражданеИностранные лицаЛица без гражданстваD.   БипатридыКоллективные субъекты:2. Юридические лица:1. Российские:КоммерческиеНекоммерческиеq  Государственныеq  Негосударственные 2. Иностранные3. Субъекты конституционного права или государственные образования: 1. Государство - Российскую Федерацию.2. Субъекты РФ.3. Муниципальные образования. Объекты гражданских правоотношений и их особенностиОбъектом гражданских правоотношений является то благо, по поводу которого возникает гражданское правоотношение и в отношении которого существует субъективное право и соответствующая ему обязанность.Каждое гражданское правоотношение имеет свой объект. Так, в правоотношениях собственности объектом являются вещи, в обяза­тельственных правоотношениях — действия и т.д.Объектами гражданских правоотношений являются определенные цели, на достижение которых направлены те или иные права:в вещном праве - вещь;в обязательственном праве - получение долга; в неимущественных правах - право на жизнь, неприкосновенность, свободу, честь, достоинство, творчество, авторство  и т.п.В соответствии с гражданским законодательством к объектам гражданских правоотношений относятся:вещи, деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; информация; результат творческой деятельности, в том числе исключительные права на них;нематериальные блага (неприкосновенность, свободу, честь, достоинство)Содержание гражданского правоотношения — это составляющие его субъективные, т.е. принадлежащие конкретным участникам, права и обязанности, в отличие от гражданских прав и обязанностей в объективном смысле (т.е. когда речь идет об абстрактных предписаниях норм права, выраженных в различных нормативных актах государства).Содержанием гражданского правоотношения является наличие права одной стороны и соответствующая ему обязанности другой стороны:а) Субъективные гражданские права б) Субъективные гражданские обязанностиСубъективное право – это обеспеченная законом мера возможного поведения субъекта гражданского правоотношения, направленная на достижение цели, связанной с удовлетворением его интересов. Являясь необходимым элементом конкретного правоотношения, субъективное право возникает на основе юридического факта, и включает возможность совершать определенные действия:1. Собственные действия и поведение (использование вещи, находящейся в собственности, по своему усмотрению).2. Право требовать от других субъектов определенного поведения (не мешать пользоваться вещью).3. Право на защиту:= самозащита – установка сигнализации= применение мер оперативного воздействия, т.е. без обращения в компетентные органы – удержание вещи за неуплату долга, отключение электроэнергии и т.п.= применение мер государственного принуждения, в том числе и мер юридической ответственности (неустойка, возмещение убытков компенсация морального вреда).Субъективная обязанность – это установленная законом мера должного поведения обязанного лица. В гражданском праве различают два вида субъективных обязанностей: а) Пассивные – воздержание от действий.б) Активные – обязанность действовать, как это предписано

9. Правовое положение  хоз. Товариществ и обществ.Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.В случаях, предусмотренных ГК, хозяйственное общество может быть создано одним лицом, которое становится его единственным участником.Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в хозяйственных товариществах и обществах, за исключением открытых акционерных обществ.Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями (участниками) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных ГК другими законами.Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущ-ные права либо иные права, имеющие денежную оценку.Денежная оценка вклада участника хозяйственного общества производится по соглашению между учредителями (участниками) общества и в случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной проверке.Хозяйственные товарищества, а также общества с ограниченной и дополнительной ответственностью не вправе выпускать акции.Участники хозяйственного товарищества или общества вправе: 1. участвовать в управлении делами товарищества или общества; 2. получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке; 3. принимать участие в распределении прибыли; 4. получать в случае ликвидации товарищества или общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.Участники хозяйственного товарищества или общества обязаны: 1. вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, кот. предусмотрены учредительными документами; 2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности товарищества или общества.Хозяйственные товарищества и общества одного вида могут преобразовываться в хозяйственные товарищества и общества другого вида или в производственные кооперативы по решению общего собрания участников.При преобразовании товарищества в общество каждый полный товарищ, ставший участником (акционером) общества, в течение двух лет несет субсидиарную ответственность всем своим имуществом по обязательствам, перешедшим к обществу от товарищества. Отчуждение бывшим товарищем принадлежавших ему долей (акций) не освобождает его от такой ответственности. Данные правила применяются также при преобразовании товарищества в производственный кооператив.Исторически первыми создавались хозяйственные товарищества, предполагающие объединение, прежде всего, лиц, а также капитала. Участники хозяйственного товарищества, как правило, хорошо знакомы друг с другом, отн-я между участниками хозяйственного товарищества носят лично-доверительный характер, от товарищей требуется личное участие в предпринимательской деятельности хозяйственного товарищества. Участники хозяйственного товарищества несут субсидиарную ответственность по обязательствам хозяйственного товарищества.В настоящее время российским гражданским законодательством предусмотрено существование таких видов хозяйственных товариществ как полное товарищество и товарищество на вере (коммандитного товарищества).Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации, вкладчиками в товариществах на вере могут быть граждане и юр-кие лица.Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать вкладчиками в товариществах на вере, если иное не установлено законом (также как и участниками хозяйственных обществ).Хозяйственные общества, в отличие от хозяйственных товариществ, предполагают, прежде всего, объединение капитала, а не лиц, при этом личное участие участников хозяйственного общества в предпринимательской деятельности хозяйственного общества обычно не требуется, поэтому личность участника хозяйственного общества не имеет значения, участником хозяйственного общества могут быть граждане и юр-кие лица. Участники хозяйственного общества не несут ответственность по обязательствам общества, риску лишь своим вкладом в его уставный капитал.Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества, общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью.

 

 

 

 

12. Ве́щное пра́во (лат. jus in rem) — субъективное гражданское право, объектом которого является вещь. Лицо, обладающее вещным правом, осуществляет его самостоятельно, не прибегая для этого к каким-либо определённым действиям, содействию других обязанных лиц. Собственник вещи владеет, пользуется и распоряжается ею по своему усмотрению в пределах, установленных законом. Вещные права можно разделить на 2 группы: на право собственности и на ограниченные вещные права.

Ограниченные вещные права. Кроме права собственности, обладатель которого имеет неограниченные возможности  в управлении вещью (за исключением  случаев, когда правомочия собственника ограничены законом), существуют иные вещные права, которые можно назвать ограниченными. Они предоставляют ограниченный комплекс прав в отношении имущества. Чаще всего это выражается в невозможности определять юридическую судьбу вещи (распоряжаться ею).


  • право хозяйственного ведения;
  • право оперативного управления;
  • право пожизненного наследуемого владения землей;
  • право постоянного пользования земельным участком;

сервитут. Сервитут - это ограниченное право пользования имуществом, находящимся  в собственности другого лица.

  • иные вещные права.

Общие признаки:

  1. это право на чужое имущество;
  2. это право следования, то есть смена собственника не влечет для носителя ограниченного вещного права никаких изменений;
  3. носитель — только титульный владелец;
  4. предоставляется та же защита, что и праву собственности.

Право хозяйственного ведения  и право оперативного управления – особая разновидность вещных прав. Это вещные права юридических  лиц по хозяйственному и иному  использованию имущества собственника, чаще всего публичного. Существование  названных вещных прав свидетельствует  о переходном характере нашего имущественного оборота, который сохраняет определенные элементы прежней хозяйственной  системы.

Особенностью права хозяйственного ведения и права оперативного управления является то, что эти  права являются производными, зависимыми от прав собственника и не могут  существовать в отрыве от этих основных прав. Субъектами прав хозяйственного ведения и оперативного управления могут быть только юридические лица, существующие в определенных организационно-правовых формах – предприятия и учреждения. Право хозяйственного ведения является более широким, нежели право оперативного управления.

Объектами этих прав выступают  имущественные комплексы, закрепленные на балансе соответствующих юридических  лиц (и остающиеся объектами права  собственности их учредителей).

Право хозяйственного ведения  и право оперативного управления на имущество собственника возникает  у предприятия или учреждения с момента фактической передачи им этого имущества, если иное не установлено  законом, иным правовым актом или  решением самого собственника (п. 1 ст. 299 ГК).

 

17.Задачей гражданского права, как и других правовых отраслей, является не только создание условий для реального осуществления его субъектами своих прав, но и предоставление надлежащей защиты в случае их нарушения. По своему правовому содержанию способы защиты гражданских прав, названные в ст. 12 ГК, различны. Одни ставят своей задачей реально восстановить нарушенное право, например признание права или восстановление для потерпевшей стороны ранее существовавшего положения. Задача других способов защиты - дать потерпевшей стороне материальное (денежное) возмещение в форме убытков или неустойки, которое позволит ей компенсировать понесенные потери.

ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ - один из институтов гражданского законодательства, нормы которого определяют порядок  и способы защиты нарушенных или  оспоренных гражданских прав. Согласно ГК РФ З.г.п. осуществляют суд, арбитражный суд или третейский суд, а в случаях, установленных в законе, - также административные органы. З.г.п. осуществляется путем: а) признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; б) признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; в) признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; г) самозащиты права; д) присуждения к исполнению обязанности в натуре; е) возмещения убытков; ж) взыскания неустойки; з) компенсации морального вреда; и) прекращения или изменения правоотношения; к) неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; л) иными способами, предусмотренными законом.

 

 

 

 

 

 

 

16. Осуществление субъективного гражданского права - это реализация управомоченным лицом возможностей, заключенных в содержании данного права.

Осуществляя субъективные гражданские  права, субъект преследует достижение социально-экономических и юридических  целей:

приобретение имущества  на праве собственности;

занятие предпринимательской  деятельностью;

совершение сделок;

закрепление научного приоритета в результате публикации произведения и приобретения авторских прав и  т. п.

Из этого со всей очевидностью следует, что осуществление субъективного  гражданского права есть процесс, в  результате которого управомоченный субъект  на основе имеющихся у него юридических  возможностей удовлетворяет свои материальные и духовные потребности.

Формой исполнения обязанностей пассивного типа (обязанностей, вытекающих из запретов) является их соблюдение путем  воздержания от запрещенных действий. Обязанность активного типа (совершить  какое-либо действие в интересах  управомоченного лица) исполняется  в форме совершения обязанным  субъектом действия, требования к  которому составляют содержание обязанности.

Реальность осуществления  прав и исполнения обязанностей зависит  от уровня развития экономических, политических и организационных гарантий, под  которыми в первую очередь понимаются способности экономической, политической и правовой систем общества обеспечить наиболее полным образом интересы и  потребности граждан и организацией, создать предпосылки для творческой, свободной и инициативной деятельности. Из этого следует, что упрочение  гарантий осуществимости субъективных гражданских прав происходит в результате взаимодействия многих факторов, и  в первую очередь таких, как:

- создание цивилизованной  экономической системы;

- совершенствование функций  государственно-политических образований,  обеспечивающих общественную стабильность  и механизмы учета интересов  всех членов общества;

- принятие и применение  правовых институтов, максимально  расширяющих возможности субъектов  в экономическом обороте и  сфере духовного творчества; 
- формирование высокой правовой культуры, основанной на законопослушности граждан и организаций.

Субъективные гражданские  права могут осуществляться любыми дозволенными законодательством способами. При этом в науке гражданского права общепринято разграничение  фактических и юридических способов.

Под фактическими способами  осуществления субъективного права  понимается действие или система  действий управомоченно-го лица, не обладающих признаками сделок, или иные юридически значимые действия.

Под юридическими способами  осуществления субъективного гражданского права понимаются действие или система  действий, обладающих признаками сделок, или иные юридически значимые действия.

Обязанности пассивного типа исполняются путем соблюдения лицами возложенных на них запретов. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ — основанное на корыстных побуждениях поведение управомоченного субъекта, противоречащее природе субъективного права, закрепленной в его нормах цели, либо связанное с привлечением неправовых (незаконных) средств для ее достижения. 

 

 

19. Правовое положение некоммерческой организации во многом идентично статусу общественного объединения. В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. "О некоммерческих организациях" некоммерческими являются организации, не ставящие в качестве основной цели деятельности извлечение прибыли и не распределяющие прибыль между участниками. Это является важнейшей особенностью любого общественного объединения. Другая особенность статуса некоммерческой организации заключена в осуществлении социально-приорететных задач. Основная цель функционирования любой некоммерческой организации - удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан.

В Российской Федерации существует более тридцати видов/форм некоммерческих организаций. Автономная некоммерческая организация,Адвокатское образование, Ассоциация и союз (в том числе биржевой),Благотворительная организация, Государственная корпорация, Государственная компания, Национальный парк, природный парк, государственный природный заповедник, Некоммерческое партнерство; Неправительственная организация;Общественное объединение (Политическая партия, общественная организация (в том числе инвалидов), общественное движение, общественный фонд, общественное учреждение, орган общественное самодеятельности, Профсоюз); Общество взаимного страхования; Потребительские ;Религиозная организация /объединение (религиозная организация (местная и централизованная), религиозная группа); Торгово-промышленная палата; Фонд

 

 

 

 

 

 

33.Договор  строительного подряда. Договор  подряда на выполнение проектных   и изыскательных работ для  строительства.

Одним из этапов капитального строительства является архитектурно-строительное проектирование. Эта деятельность включает в себя разработку проектно-сметной  документации и подготовку изысканий (материалов). По сути идет изучение природных  условий района, участка, трассы, источников водоснабжения, экономическая целесообразность и т.д. Юридическим регулированием такой деятельности является договор  подряда на выполнение проектных  и изыскательских работ. Надо сказать, что обычно разработка технической  документации поручается специальной  проектной организации, т.к. это требует  определенных знаний и навыков.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ  является двусторонним (взаимным), консенсуальным и возмездным. Это вид договора подряда, по которому одна сторона ( это может быть подрядчик, проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика (второй стороны) разработать техническую документацию и выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить результаты.

В качестве заказчика по договору подряда на выполнение работ могут  выступать любые лица, нуждающиеся  в результатах проектных и  изыскательских работ. Однако заказчиком может выступать и подрядчик  по договору строительного подряда  в тех случаях, когда обязанность  по разработке соответствующей технической  документации лежит на нем, а у  него нет возможности выполнить  такую работу самостоятельно.

Договор подряда проектных  и изыскательских работ заключается  в простой письменной форме. Договор  может заключаться на выполнение как всего комплекса проектных  и изыскательских работ, так и  отдельных их этапов, частей, разделов (например, разработка сметы, изыскательские работы, оформление технической документации и т.д.).

Принимать на себя обязанности  проектировщика могут лишь субъекты, имеющие специальную лицензию на выполнение таких работ. Как и  при строительном подряде, широко практикуется система генерального подряда, при  которой генеральный проектировщик  привлекает к выполнению отдельных  видов проектных и изыскательских работ специализированные проектные  организации.

Цена - обязательное условие  договора и определяется по результатам  проведения конкурса либо соглашением  сторон, которые также вправе включить в договор положения об условиях выплаты и размерах премий за досрочную  выдачу документации, предусмотреть  обстоятельства, при наличии которых  контрактная цена может быть изменена (внесение заказчиком изменений в  задание на проектирование и другие исходные данные, изменение законодательства, тарифов, инфляция и т.п.). Порядок  расчетов за выполненные проектные  и изыскательские работы также определяется условиями конкурса или соглашением  сторон и устанавливается в договоре. Основанием для расчетов служит полученный заказчиком или генпроектировщиком по акту приемки комплект документации по объекту в целом или его  этапу. Расчет также может производиться  ежемесячно по справкам за фактически выполненный объем работ, если договором  не предусмотрена предварительная  оплата. Цена договора подряда на выполнение проектных и (или) изыскательских работ  чаще имеет вид сметы, содержащей постатейный перечень затрат подрядчика на выполнение работ.

Существенным условием договора подряда на выполнение проектных  и (или) изыскательских работ является условие о сроке начала и сроке  окончания работ. Срок в данном случае означает либо момент времени, либо период времени, с наступлением (для момента  времени) или истечением (для периода  времени) которого связано наступление  правовых последствий. Исчисление сроков осуществляется любым возможным  способом: указанием календарной  даты, события, действий людей, истечения  определенного времени и т.д.

Что касается обязанностей обеих  сторон, то обязанностью подрядчика является выполнение проектных и изыскательских работ в точном соответствии с  заданием, а заказчика обязан принять  разработанную подрядчиком техническую  документацию и оплатить ее.

Расторжение договора подряда  на выполнение проектных и изыскательских работ возможно по инициативе любой  из сторон в случае систематического нарушения контрагентом договорных обязательств с возмещением виновной стороной другой стороне убытков, возникших  у нее в связи с расторжением договора. Основанием для расторжения  данного договора является и признание  заказчика в установленном порядке  банкротом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.Расчетные  обязательства: понятие, значение, сущность. Формы безналичных расчетов (общая правовая характеристика).

Основанием возникновения  расчетных отношений является совершение плательщиком действий, направленных на совершение платежа другому лицу (получателю). Основания совершения платежа могут быть различны: оплата переданного имущества, выполненных  работ, оказанных услуг; безвозмездная  передача денежных средств (например, в благотворительных целях); любые  иные основания. 
Расчеты могут осуществляться в безналичном порядке и наличными деньгами. Обязательным участником расчетных правоотношений при безналичной форме расчетов является банк или иная кредитная организация. Расчеты наличными деньгами производятся между плательщиком и получателем без участия банка. Способ расчетов зависит от статуса субъекта расчетных отношений и основания, по которому производится платеж. Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке. Напротив, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между указанными субъектами могут производиться также наличными деньгами, если иное не установлено законом. Допускается расчет наличными на сумму до 3 млн. руб. по одной расчетной операции, а при закупке у юридических лиц сельскохозяйственной продукции предприятиями и организациями потребительской кооперации — до 5 млн. руб. 
При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а также расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота (ст. 862 ГК РФ). Банк России устанавливает правила, формы, сроки и стандарты осуществления безналичных расчетов. Эти правила не могут противоречить нормам ГК и других федеральных законов о расчетах. Стороны вправе избрать и установить в договоре любую из указанных форм расчетов. 
Безналичные расчеты производятся через банки и иные кредитные организации, в которых клиентам открыты соответствующие банковские счета. В банковской практике расчеты принято подразделять на одногородние и междугородние, а также на расчеты, осуществляемые в пределах территории одного субъекта РФ или двух и более субъектов. Банки, обслуживающие плательщиков и получателей денежных средств, состоят в корреспондентских отношениях между собой или с Банком России в лице его расчетно-кассовых центров. В общем случае участниками расчетных правоотношений являются: плательщик; банк плательщика; получатель; банк получателя. 
Документы, используемые в различных формах расчетов, могут иметь совпадающее с соответствующими формами расчетов название, но, в отличие от последних, их функции ограничиваются надлежащим оформлением расчетных операций. Осуществление расчетов начинается с подготовки расчетных документов и передачи их в банк. Всякий расчетный документ должен основываться на принятых стандартах и содержать: а) наименование документа; б) номер документа и дату его выписки; в) номер и код банка плательщика и обычно его фирменное обозначение; г) наименование плательщика, его идентификационный номер и номер его счета в банке; д) наименование получателя средств, его идентификационный номер и номер его счета в банке; е) наименование банка получателя (в чеке не указывается), номер и код банка получателя; ж) назначение платежа (в чеке не указывается); з) сумму платежа цифрами и прописью. На первом экземпляре расчетного документа проставляется подпись руководителя юридического лица (гражданина-предпринимателя) и печать юридического лица. 
Для осуществления любых безналичных расчетов законом установлен срок: он составляет два операционных дня в пределах одного субъекта Российской Федерации (ст. 80 Закона о Банке России). Под операционным днем следует понимать отрезок времени от начала до прекращения совершения операций в банке в соответствующий календарный день. При этом документы, принятые банком от клиентов в операционное время, проводятся им по балансу в этот же день. 
Исчисление указанных сроков начинается с момента списания денежных средств с банковского счета плательщика и завершается в момент зачисления на счет получателя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Договор финансирования под уступку денежного требования.

По договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего  из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется  уступить финансовому агенту это  денежное требование (п. 1 ст. 824 ГК РФ).

Денежное требование к  должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту также в целях  обеспечения исполнения обязательства  клиента перед финансовым агентом.

Договор финансирования под  уступку денежного требования часто  называют договором факторинга.

По юридической природе договор:

— возмездный;

— двусторонний.

Договор финансирования под  уступку денежного требования может  быть как реальным, так и консенсуальным, что прямо следует из определения  договора. В первом случае у финансового  агента отсутствует обязанность  по финансированию клиента, а право  требовать уступки денежного  требования возникает только с момента  передачи денежных средств клиенту. При консенсуальном договоре у сторон с момента его заключения возникают  взаимные права и обязанности (например, клиент может требовать от финансового  агента передачи обусловленной в  договоре денежной суммы).

Лицо, осуществляющее финансирование под уступку денежного требования, именуется финансовым агентом, а  лицо, получающее финансирование и  уступающее денежное требование, — клиентом. В качестве финансового агента могут выступать банки и иные кредитные организации, а также другие коммерческие организации. Коммерческие организации, не являющиеся кредитными организациями, должны иметь лицензию на осуществление такого рода деятельности (ст. 825 ГК РФ).

Форма договора факторинга подчиняется  общим правилам о форме, в которой  должна быть совершена уступка права  требования (ст. 389 ГК РФ).

Предметом уступки, под которую  предоставляется финансирование, может  быть как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил (существующее требование), так и  право на получение денежных средств, которое возникнет в будущем (будущее  требование).

Денежное требование, являющееся предметом уступки, должно быть определено в договоре клиента с финансовым агентом, таким образом, который  позволяет идентифицировать существующее требование в момент заключения договора, а будущее требование — не позднее чем в момент его возникновения.При уступке будущего денежного требования оно считается перешедшим к финансовому агенту после того, как возникло само право на получение с должника денежных средств, которые являются предметом уступки требования, предусмотренной договором. Если уступка денежного требования обусловлена определенным событием, она вступает в силу после наступления этого события.

 

 

4. Граждане (физ. Лица) как  субъекты ГП: правосубъектность  и средства индивидуализации  граждан. Признание гражданина  безвестно отсутствующим и объявление  его умершим.Физические лица как субъекты правоотношний должны: а) быть индивидуальны; б) обладать правоспособностью и дееспособностью (правосубъектностью). А. Средства индивидуализации гражданина: его внешний облик, имя (Ф.И.О.) и его место жительства (место, где преимущественно или постоянно проживает гражданин). Под своим именем гражданин заключает сделки, а место жительства имеет значение для определения подсудности гражданских дел. В случае безвестного отсутствия гражданина на месте жительства в течение одного года суд может признать его безвестно отсутствующим. Последствия такого признания: имущество этого гражданина передается по решению суда в доверительное управление лицу, назначенному органом опеки и попечительства; из имущества этого лица выделяется содержание его иждивенцам; иждивенцам его назначается пенсия в связи с потерей кормильца; супруг имеет право расторгнуть брак в упрощенном порядке и др. В случае отсутствия гражданина в месте его жительства в течение пяти лет суд может объявить его умершим. Этот срок может быть сокращен до шести месяцев, если гражданин исчез при обстоятельствах, угрожавших ему смертью, либо до двух месяцев, если лицо пропало в связи с военными действиями. В случае явки гражданина суд отменяет свое решение и у гражданина появляется право на возврат принадлежавшего ему имущества, оказавшегося у других лиц.Б. Для участия в гражданском обороте гражданин должен обладать правоспособностью (способность лица иметь гражданские права и обязанности; возникает с рождением и прекращается со смертью) и дееспособностью (способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права и обязанности; возникает в полной мере лишь с момента достижения совершеннолетия). Виды дееспособности: с шести до 14 лет – дееспособность малолетних; с 14 до 18 лет – частичная дееспособность; с 18 лет – полная дееспособность. Различие дееспособности гражданина: дифференциация видов сделок, которые он может совершать в каждом из указанных выше периодов. Дееспособность может быть повышена путем эмансипации гражданина, т. е. признания его совершеннолетним в случае регистрации брака в 16 лет. Эмансипация производится: по решению органов опеки и попечительства – с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя или по решению суда – при отсутствии согласия родителей, усыновителей или попечителя. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в т. ч. по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Институт опеки и  попечительства. Патронаж.Каждый гражданин (ФЛ) независимо от возраста и состояния здоровья обладает правоспособностью, т.е. способен иметь права и обязанности. Но не все граждане (ФЛ) способны самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности в силу недостатка дееспособности или ее полного отсутствия. Для восполнения недостающей или отсутствующей у этих граждан дееспособности и защиты их прав и интересов, используется институт опеки и попечительства, которые являются одной из форм осуществления государственной защиты личности. До 1994 г. вопросы ОиП регулировались семейным законодательством. При этом признавалось, что ОиП тесно связана с институтами ГЗ о правоспособности и дееспособности граждан, в связи с чем должна рассматриваться наукой ГП. ОиП можно считать смешанным институтом ГП, СП и АП (контроль МА за ОиП). Это положение закреплено и в действующем законодательстве: ГК содержит нормы об ОиП (ст.30-40); СК регулирует воспитание несовершеннолетних состоящих под ОиП (п.1 ст.150) и т.д. Опека устанавливается над детьми в возрасте до 14 лет, а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства (п.1 ст.32). Сущность О состоит в том, что вместо названных лиц все права и обязанности осуществляет специально назначенное лицо – опекун. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и полностью заменяют подопечных в имущественных отношениях: совершают от их имени и в их интересах сделки; выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с другими лицами, в т.ч. в судах. Опекун действует от имени подопечного (подопечных) без специального полномочия, на основании удостоверения либо решения выданного органом ОиП. Попечительство отличается от опеки содержанием обязанностей, которые закон возлагает на опекунов и попечителей. Попечительство устанавливается над гражданами, которые частично дееспособны – несовершеннолетние в возрасте 14-18 лет и граждане, ограниченные судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или НС (п.1 ст.33). Попечительство состоит в том, что специально назначенное лицо – попечитель, помогает частично дееспособному либо ограниченно дееспособному лицу осуществлять принадлежащие им права и исполнять обязанности своими советами, а также давая свое согласие или запрещая совершение этими лицами сделок и иных юридических действий. Попечитель не заменяет полностью лицо, над которым установлено попечительство, а лишь помогает ему принимать разумные решения и охраняет их от злоупотребления со стороны 3 лиц. Органы ОиП находятся в ведении ОМСУ. Наиболее важные вопросы решает непосредственно глава районной, городской или районной в городе администрации по МЖ лиц, подлежащих ОиП, или по МЖ опекуна (попечителя). Глава администрации принимает решение об установлении О (П) на основании соответствующего решения суда и издает постановление о назначении конкретного гражданина О (П). Выполнение остальных фуекций в области ОиП возлагается на соответствующие отделы (управления) ОМСУ: О(У)НО, О(У)ЗО, О(У)СЗН. Органы ОиП подбирают лиц для назначения О(П); осуществляют надзор над их деятельностью; оказывают О(П) помощь и содействие; рассматривают жалобы на неправильные действия О(П); дают разрешение ОиП на совершение (дачу согласия) на совершение определенных сделок (по отчуждению имущества подопечного (обмен, дарение, наем (аренда), залог); сделок, влекущих отказ подопечного от принадлежащих ему прав или уменьшение имущества подопечного) и т.д. Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние и дееспособные граждане. Не могут назначаться ОиП лица приобретшие полную дееспособность по эмансипации, граждане чья дееспособность ограничена судом, граждане лишенные родительских прав. Повышенные требования предъявляются к О(П) детей, которые устанавливаются СК РФ. При назначении О(П) учитываются отношения между ним и лицом, нуждаемся в О(П), а если это возможно и желание подопечного. ОиП гражданин может быть назначен только с его согласия (принцип добровольности), а также при письменном согласии его супруги и совершеннолетних членов семьи, если обязанности О(П) принимает на себя семейный человек. До назначения (срок 1 месяц) О(П) их функции осуществляет орган ОиП.

 Обязанность О(П) почетная  и выполняется безвозмездно. Источником  расходов на содержание подопечного  являются полагающиеся им пенсии, пособия, иные социальные выплаты,  алименты, доходы от управления  имуществом и т.д. Освобождение  О(П) в силу определенных объективных  обстоятельств, по достижению  малолетним 14 (18 - П) лет, возвращение  родителям, усыновление, помещение  в специальное учреждение и  по иным основаниям.

 Патронаж (ст.41) – специальная  форма обеспечения интересов  совершеннолетних и полностью  дееспособных граждан, которые  по состоянию здоровья не могут  самостоятельно осуществлять и  защищать свои прав и исполнять  свои обязанности (больные, не  способные передвигаться и обслуживать  себя, лица с тяжелыми увечьями, престарелые и т.д.). Орган ОиП  может назначить ему помощника,  который принимает на себя  обязанность оказывать подопечному  регулярную помощь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Понятие, система и  основания возникновения обязательств  в ГП. Принципы исполнения обязательств, их прекращение.1. В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.2. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в ГК РФ.Стороны обязательства 1. В обязательстве в качестве каждой из его сторон - кредитора или должника - могут участвовать одно или одновременно несколько лиц.Недействительность требований кредитора к одному из лиц, участвующих в обязательстве на стороне должника, равно как и истечение срока исковой давности по требованию к такому лицу, сами по себе не затрагивают его требований к остальным этим лицам.2. Если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой стороны, она считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать.3. Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц).В случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон, обязательство может создавать для третьих лиц права в отношении одной или обеих сторон обязательства. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в ГК РФ ( страховые, алиментные и т.д.).Должнику, обязанному передать кредитору одно или другое имущество либо совершить одно из двух или нескольких действий, принадлежит право выбора, если из закона, иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное. Если в обязательстве участвуют несколько кредиторов или несколько должников, то каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими постольку, поскольку из закона, иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное.Действующее гражданское законодательство предусматривает два принципа исполнения обязательств: принцип надлежащего исполнения и принцип реального исполнения.§ Принцип надлежащего исполнения предусмотрен ст. 309 Г.К., устанавливает, что «обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями». Принцип надлежащего исполнения, предполагает, что обязательство должно быть исполнено надлежащими субъектами, в надлежащем месте, в надлежащее время, надлежащим предметом и надлежащим образом.§ Принцип реального исполнения сформулирован в ст. 396 Г.К. и в качестве общего правила предписывает обязательность исполнения обязательства в натуре, т. е. совершение должником именно того действия, которое составляет содержание обязательства без замены этого действия денежным эквивалентом в виде возмещения убытков и уплаты неустойки.Основания прекращения обязательства:

- прекращение обязательства  исполнением;

- отступное;

- прекращение обязательства  зачетом;

- совпадением должника  и кредитора в одном лице;

- новацией;

- невозможностью исполнения;

- на основании акта  гос органа;

- смерть гражданина;

- ликвидацией юр лица.

13. Объекты гражданских  правоотношений - это объективированные  материальные и нематериальные  блага, в отношении (по поводу) которых возникают гражданские  права и обязанности, складываются  и действуют гражданские правоотношения.

В законе, на юридической  практике, в науке нередко особо  говорят отдельно об объектах и о  предметах в гражданских правоотношениях. Между той и другой категориями, действительно, можно провести некоторые  различия. Но на начальном этапе  изучения гражданского права, особенно при изучении отдельных правоотношений, договоров, целесообразно понимать обе эти категории как в  принципе однозначные, однопорядковые, взаимозаменяемые. Во всех случаях  это объективированные материальные и нематериальные блага. То есть блага, имеющие внешнее, "опредмеченное" выражение, выступающие в имущественном  обороте в видемеченное" выражение, выступающие в имущественном  обороте в виде товара или иного  блага.

По действующему российскому  гражданскому законодательству к объектам (предметам) гражданских прав относятся:

- вещи, включая деньги  и ценные бумаги; Вещами в гражданском  праве признаются материальные, физически осязаемые объекты,  имеющие экономическую форму  товара. Ценная бумага - это документ, удостоверяющий с соблюдением  установленной формы и обязательных  реквизитов имущественные права,  осуществление и передача которых  возможны только при его предъявлении.

- иное имущество, в том  числе имущественные права;

- работы и услуги;

- информация;

- результаты интеллектуальной  деятельности, в том числе исключительные  права на них (интеллектуальная  собственность);

- нематериальные блага  (ст. 128 ГК РФ).

Объектом правоотношения могут быть и сами субъективные права, когда они выступают в качестве внешнего предмета.

Центральным звеном среди  объектов - материальных благ являются вещи, понимаемые в широком, современном  значении (причем одна из разновидностей таких вещей - ценные бумаги - фактически уже обособилась в самостоятельный  вид объектов гражданских прав). Надо иметь в виду также, что такие  объекты, как работы и услуги и  информация должны пониматься главным  образом под углом зрения их результатов (работ и услуг) или объективированных, так или иначе опредмеченных, фиксируемых проявлений, - сведений, иных фактов, поддающихся внешнему закреплению, хранению, обороту (информация).

Важное значение в гражданском  праве (с точки зрения объектов собственности  и допустимости в гражданском  обороте) имеет оборотоспособность объектов (ст. 129 ГК РФ). Главное здесь - принцип свободного оборота, в соответствии с которым объекты гражданских  прав могут свободно отчуждаться  или переходить от одного лица к  другому, в том числе в порядке  универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица). Вместе с тем по действующему гражданскому законодательству из указанного общего принципа сделаны исключения.

Существуют следующие  объекты:

а) изъятые из оборота - это  объекты, гражданский оборот которых  не допускается (некоторые виды оружия, веществ);

б) ограниченно оборотоспособные - это объекты, которые могут принадлежать только отдельным субъектам гражданского права либо нахождение в обороте  которых допускается по специальному разрешению (наркотические вещества);

в) подчиненные при обороте  специальным правилам - это прежде всего земля и другие природные  ресурсы, которые могут отчуждаться  и переходить от одного лица к другому  иными способами в той мере и в таком порядке, в котором  их оборот регламентируется законами о земле и других природных  ресурсах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Сроками называются определенные периодами (промежутками) или моменты  времени, с которыми законодатель связывает те или иные правовые последствия. По своей юридической природе срок в гражданском праве является юридическим фактом, с которым связано возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей имущественного и неимущественного характера.     

 Виды:     

1. по степени определенности:   a) Императивные – не могут быть изменены соглашением сторон и носят общеобязательный характер.   b) Диспозитивные – устанавливаемые соглашением сторон.   c) Определенные – точные, конкретные сроки, с указанием начала и окончания, точного промежутка времени или точного указания на конкретное событие или момент.   d) Неопределенные сроки – устанавливаются путем указания на какие-либо ориентировочные координаты (своевременно, без промедления).   e) Общие - сроки исполнения обязательства в целом   f) Частные – сроки исполнения обязательства в определенной части, в случаях разрешенных законом.   g) Определяемые по промежуткам времени и в виде момента во времени.      

2. по правовым последствиям   ♦ Правоустанавливающие – влекут возникновение прав и обязанностей   ♦ Правоизменяющие – влекут изменение правоотношений в целом или отдельных прав и обязанностей.   ♦ Правопрекращающие - влекут прекращение правоотношений в целом или отдельных прав и обязанностей.      

3. по способу определения   ~ Абсолютно определенные – устанавливаются указанием на какой-либо период времени или календарную дату.   ~ Относительно определенные – сроки, устанавливаемые указанием на событие, которое должно произойти, либо определяемые оценочными понятиями («немедленно», «в разумный срок» и т.п.).   ~ Неопределенные – имеют место, когда, несмотря на предполагаемую срочность обязательства, срок вообще не устанавливается (бессрочная аренда имущества).     

4. по назначению

  • Осуществления гражданских прав – сроки, в течение которых управомоченное лицо вправе само реализовать принадлежащие ему право или потребовать от обязанного лица совершения определенных действий.
  • Исполнения гражданских обязанностей – сроки, в течение которых обязанное лицо должно совершить действие, составляющее содержание этой обязанности (ст.314 ГК).
  • Защиты гражданских прав – сроки, в течение которых нарушенное право или оспариваемое право подлежит защите (срок исковой давности ст.196 ГК).
    

 Срок может определяться:     

A. Календарной датой – определяется, когда возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей необходимо связать с определенным моментом времени или с конкретным числом каждого месяца (уплата коммунальных услуг). 
   B. Периодом времени - определяется, если необходимо выделить промежуток времени, в пределах которого гражданские права и обязанности должны возникнуть, существовать, измениться или прекратиться (ежемесячно в течение действия договора).  
   C. Указанием на событие, которое неизбежно должно наступить (начало и окончание навигации). Если возникновение или прекращение гражданских прав и обязанностей по совершенной сделке связывается с наступлением события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет, то это событие определяет не срок, а условие.    

 Сроки в гражданском  праве могут исчисляться: годами, полугодием, кварталом, месяцами, неделями, днями, часами, минутами, моментом  требования.    

 Определение начала  течения срока имеет большое  практическое значение, так как  это является ориентиром и  правильного его исчисления, и  определения его окончания, а  значит и тех юридических последствий,  прав и обязанностей, которые  могут возникнуть.   

 Гражданское законодательство  устанавливает для всех сторон  гражданских правоотношений общее  правило определения начала течения  сроков (ст.191 ГК).   

 Начало течения срока  – следующий день после календарной  даты или наступления события,  которым определено его начало (ст.191 ГК).    

 Когда срок определен  периодом времени, он начинает  течь на следующий день после  календарной даты или наступления  события, которым определено его  начало.    

      Исковая давность – это срок установленный законом для судебной защиты нарушенного права.    

 Институт исковой давности  в гражданском праве имеет  цель дисциплинировать участников  гражданского оборота, стимулировать  их к осуществлению принадлежащих  им прав и исполнению обязанностей.     

 Необходимость исковой  давности обусловлена и тем,  что рассмотрение гражданских  споров всегда связано с установлением  объективной истины по делу. Истечение  же неопределенно долгого времени  затрудняет, а иногда даже исключает  возможность установления истины, так как доказательства могут  быть утрачены или их достоверность  будет сомнительной.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.Договор  перевозки грузов: понятие, юридическая  природа, основные элементы. Особенности  договора перевозки груза на  отдельных видах транспорта.

В договоре перевозки  грузов участвуют транспортная организация, которая осуществляет перевозку, и  грузоотправитель, сдающий груз для  перевозки и уплачивающий провозную  плату (ст. 785 ГК РФ). Обычно грузоотправитель сдает груз транспортной организации, называя третьего участника транспортного  процесса - грузополучателя, с которым он связан обязательством и которому груз должен быть выдан в пункте назначения.

Таким образом, договор  перевозки груза можно определить как договор, в соответствии с  которым одна сторона - перевозчик обязуется доставить вверенный ей отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (грузополучателю), а вторая сторона - отправитель груза обязуется уплатить за перевозку установленную плату*(97). Из приведенного определения можно сделать вывод, что договор перевозки по своему характеру является возмездным и взаимным. Он является возмездным, т.к. за перевозку перевозчик получает вознаграждение, и взаимным, поскольку перевозчик обязан перевезти груз и имеет право на провозную плату, а грузоотправитель обязан внести эту провозную плату и имеет право на перевозку сданного груза. Договор перевозки грузов считается заключенным с момента принятия перевозчиком груза и, следовательно, относится к числу реальных договоров.

Вместе с тем  в отдельных случаях этот договор  может быть консенсуальным. Договор  перевозки считается консенсуальным, когда перевозчик обязуется предоставить транспортные средства раньше вручения груза для перевозки. Например, на морском транспорте договор перевозки, именуемый договором фрахтования, или чартером, является консенсуальным. Кроме того, договор перевозки  грузов носит публичный характер. Однако для признания договора перевозки  грузов публичным договором необходимо соблюдение определенных условий, предусмотренных  ст. 789 ГК РФ. К числу таких условий  относится перевозка грузов транспортом  общего пользования, в качестве которой  признается перевозка, осуществляемая коммерческой организацией, если из закона, иных правовых актов или выданного  этой организации разрешения (лицензии) вытекает, что она обязана осуществлять перевозки грузов по обращению любого физического или юридического лица. И второе не менее важное условие: перечень организаций, обязанных осуществлять перевозки грузов, признаваемые перевозками  транспортом общего пользования, должен быть обязательно опубликован в  установленном порядке.

Коммерческая организация  не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении  заключения договора. Цена услуг, работ, оказываемых коммерческой организацией при перевозке грузов, устанавливается  одинаковой для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом  или иным правовым актов допускается  предоставление льгот для отдельных  категорий потребителей. Отказ коммерческой организации от заключения договора при наличии такой возможности  не допускается (ст. 426 ГК).

В зависимости от того, каким транспортом перевозятся  грузы, перевозки подразделяются на железнодорожные, морские, речные, воздушные  и автомобильные. Такая классификация  обусловлена тем, что отношения, связанные с перевозкой грузов, регулируются законодательством, которое применяется  к соответствующему виду перевозки.

Различают перевозки, осуществляемые в местном, прямом и  прямом смешанном сообщении.

Местными называются перевозки в пределах одного транспортного  предприятия (железной дороги, пароходства  и т.д.).

Прямыми признаются перевозки, в выполнении которых  по одному документу участвует несколько  предприятий одного вида транспорта. Так, прямой будет перевозка железной дорогой по одному документу (накладной) из Москвы в Иркутск, поскольку груз в этом случае перевозится несколькими  предприятиями железнодорожного транспорта (Московской, Свердловской, Иркутской  и другими дорогами).

Прямой смешанной  перевозкой считается перевозка, при  которой на основе одного документа  груз перевозится различными предприятиями  нескольких видов транспорта. Примером такой перевозки может служить  доставка груза от Москвы до Астрахани  по железной дороге, а от Астрахани  до одного из портов на Каспийском море (на территории России) морским транспортом.

На морском транспорте различают перевозки в малом  каботаже, в большом каботаже и  в заграничном сообщении. Под  малым каботажем понимают перевозку  грузов между российскими портами  одного и того же моря. К большому каботажу относятся перевозки груза, осуществляемые между российскими  портами разных морей, даже если судно  при этом проходит через иностранные  воды. Перевозка из российских портов в иностранные порты или обратно  признается перевозкой в заграничном  сообщении.

Воздушный кодекс не подразделяет перевозки на отдельные  виды, однако содержит некоторые особые правила для международных перевозок (гл. XI ВК).

Международные полеты воздушных судов выполняются  на основе международных договоров  Российской Федерации или разрешений, выдаваемых в порядке, установленном  Правительством Российской Федерации. Правила международных полетов  воздушных судов и другая информация, необходимая для осуществления  международных воздушных сообщений, публикуются в сборнике аэронавигационной  информации Российской Федерации.

 

 

 

 

 

 

38. Договор займа и кредита: понятие, юридическая природа, основные элементы.По договору займа займодавец передает в собственность заемщику деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа или равное количество полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа в отличие от кредитного договора является реальным – права и обязанности сторон возникают с момента передачи заемщику оговоренных сумм или вещей (ст. 807 ГК РФ).  
Заем денежных средств может быть осуществлен в рублях и в иностранной валюте. Заем иностранной валюты и валютных ценностей на территории Российской Федерации должен соответствовать требованиям Закона о валютном регулировании и положениями иного валютного законодательства, в том числе валютного законодательства бывшего Союза ССР, которое применяется на территории РФ в силу того, что его положения не были отменены и не противоречат Закону о валютном регулировании. Так, предоставление валютного займа должно осуществляться согласно требованиям, изложенным в письме Госбанка СССР от 24.05.91 № 352 с последующими изменениями и дополнениями.[2]  
Заем денежных средств в иностранной валюте физическими лицами, за исключением уполномоченных банков, осуществляется в безналичном порядке через текущие валютные счета заемщиков в уполномоченных банках.  
Валютное законодательство не может не учитывать положения ГК, а потому должно исходить из наличия двух самостоятельных договоров: займа и кредита. Характер валютной сделки (текущие валютные операции либо движение капитала) не зависит от того, предоставлены валютные средства банком-нерезидентом по кредитному договору или коммерческой организацией-нерезидентом по договору займа либо речь идет о коммерческом кредитовании (ст. 823 ГК РФ). Данный подход отражен в Положении о порядке привлечения и погашения резидентами Российской Федерации финансовых кредитов и займов в иностранной валюте от нерезидентов на срок свыше 180 дней, утвержденном ЦБР 6 октября 1997 года.[3]  
Предметом договора займа могут быть не только деньги и иностранная валюта, но и вещи, определенные родовыми признаками. В этом отличие данного договора от договоров имущественного найма и ссуды (безвозмездного пользования), предметом которых могут быть только индивидуально-определенные вещи. В двух последних договорах наниматель и ссудополучатель приобретает лишь право пользования вещью, но не право собственности на вещь.  
Сторонами договора – заемщик и заимодавец. Ими могут быть любые лица. Особый субъективный состав имеет лишь государственный заем.  
В действующем ГК РФ особо оговаривается два вида договора займа: целевой заем (ст. 814 ГК) и заем государственный (ст. 817 ГК).  
Целевой заем содержит условие об использовании полученных средств под определенные задачи. При таких обстоятельствах заимодавец приобретает право контроля за соблюдением целевого характера расходования выданных заемщику средств.  
Государственный (муниципальный) заем – это договор, заемщиком в котором выступает государство в целом, субъект РФ или муниципальное образование, а заимодавцем – гражданин или юридическое лицо.[4]  
Российская федерация и ее субъекты могут выпускать государственные облигации или иные ценные бумаги. Устанавливающие между их эмитентом и приобретателем отношения займа. Условия договора займа между заемщиком (Российской Федерацией или ее субъектом) и займодавцем – лицами, которые приобрели государственные ценные бумаги, устанавливаются условиями выпуска соответствующих ценных бумаг. Приобретение физическими и юридическими лицами государственных ценных бумаг осуществляется в добровольном порядке. При этом не допускается изменение условий выпущенных в обращение государственных и муниципальных займов (п. 4 ст. 817 ГК РФ). В случае нарушения данного правила договор займа действителен на первоначальных условиях.  
В установленных российским законодательством случаях договор займа может быть заключен путем выпуска и продажи облигаций иными эмитентами, а не только Российской Федерацией и ее субъектами (ст. 816 ГК РФ). Так, Закон об акционерных обществах (ст.33) предусматривает право обществ на выпуск облигаций. Облигация удостоверяет наличие договора займа между ее владельцем (займодавцем) и эмитентом облигации (заемщиком). Владелец облигации – займодавец обладает правом на получение от эмитента номинальной стоимости облигации (либо иного имущественного эквивалента) и оговоренных процентов. Облигация является ценной бумагой, выпуск и обращение которой осуществляют в соответствии с Законом о рынке ценных бумаги иными нормативными актами, регламентирующими правила совершения сделок с ценными бумагами (например, Федеральным законом от 5 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»).[5]  
Договор займа может предусматривать возращение заемщиком денежных средств путем выдачи займодавцу простого или переводного векселя (ст.815 ГК РФ). В этом случае отношения сторон регулируются вексельным законодательством.  
Лица, обладающие специальной, частичной или ограниченной дееспособностью (казенные заводы, учреждения, несовершеннолетние), могут совершать заемные сделки в тех пределах, которые соответствуют их уставным целям или объему дееспособности, установленному законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.Договоры банковского вклада и банковского счета. Понятие, юридическая природа, основные элементы.

В договоре банковского вклада одной из сторон является банк, а  в некоторых случаях — и иные кредитные организации, другой стороной — юридическое или физическое лицо, именуемое вкладчиком.

Банком признается кредитная  организация, которая проводит банковские операции, круг которых определен  в выданной ему лицензии ЦБР. В  настоящее время существует несколько  видов лицензий, различающихся по кругу проводимых банком операций. Вновь созданный банк может иметь  лицензии, дающие право привлекать во вклады только средства юридических лиц. Получить разрешение на заключение договора банковского вклада с физическими лицами банк согласно ст. 36 Закона о банках вправе не ранее 2 лет с момента регистрации.

Договор банковского вклада должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение формы депозитного  договора влечет его ничтожность. Письменная форма считается соблюденной  не только при подписании сторонами  единого документа, но и в том  случае, если внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным выданным вкладчику документом, который  отвечает требованиям законодательства, банковским правилам и обычаям делового оборота (ст. 836 ГК РФ).

По сроку внесения различают  вклады до востребования и срочные  вклады, которые, в свою очередь, имеют  множество подвидов. По вкладу до востребования  банк обязан выдать денежную сумму  по первому требованию вкладчика. По таким вкладам обычно выплачиваются  минимальные проценты. Статья 838 ГК РФ допускает возможность изменения  банком размера процентов по вкладам  до востребования, проценты могут быть как увеличены, так и уменьшены. В последнем случае проценты по новой  ставке начисляются на сумму внесенного ранее вклада через месяц после  получения вкладчиком соответствующего уведомления. В договоре может содержаться  условие, которое запрещает изменять процентную ставку или применять  ее в отношении ранее сделанного вклада. Вклады до востребования, как  правило, являются пополняемыми.

Права и обязанности сторон договора банковского вклада. Вкладчик передает банку сумму вклада и  приобретает право требования возврата данной суммы и уплаты процентов. Банк обязан вернуть вкладчику сумму  вклада и выплатить проценты на эту  сумму в размере, установленном  договором.

Банк обязан выплачивать  вкладчику проценты за пользование  его денежными средствами. Размер процентов определяется сторонами  в договоре исходя из банковских тарифов, размер которых зависит от суммы  и срока вклада. Даже при отсутствии такого условия договор не становится безвозмездным, а процентная ставка согласно ст. 838 ГК определяется исходя из учетной ставки банковского процента, существующей в месте жительства (месте нахождения для юридических  лиц) вкладчика.

Проценты начисляются  банком со следующего дня после поступления  вклада в банк до дня его возврата вкладчику или до дня списания со счета по иным основаниям. Порядок  выплаты процентов, возможность  отнесения невыплаченных процентов  в увеличение суммы вклада (капитализация) стороны фиксируют в договоре, в противном случае проценты выплачиваются  по требованию вкладчика по истечении  каждого квартала, а невостребованные проценты капитализируются.

Согласно п. 2 ст. 837 ГК РФ банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика  по договору банковского вклада любого вида (до востребования или срочного). Условие договора об отказе гражданина от права на получение вклада по первому требованию ничтожно.

При заключении договора банковского  вклада банк обязан предоставить вкладчику  информацию об обеспеченности возврата вклада.

По договору банковского  счета банк обязуется принимать  и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и  проведении других операций по счету (п. 1 ст. 845 ГК РФ).

По юридической природе  договор банковского счета:

— консенсуальный;

— возмездный;

— двусторонний.

Договор банковского счета — публичный договор. Банк, являясь обществом, специально образованным для проведения банковских операций, в том числе расчетных, не может отказать клиенту, за некоторыми исключениями, в заключении договора банковского счета. Условия договора являются одинаковыми для всех клиентов. В некоторых случаях он может быть и договором присоединения, когда банк предлагает условия договора в стандартной форме (формуляре).

В договоре банковского счета  стороны именуются «банк» и «клиент». Банком является юридическое лицо, которое осуществляет банковские операции как исключительный вид деятельности. Вместе с тем проводить банковские операции может не только банк.

После заключения договора банковского  счета банк обязан в срок, определенный в договоре (а если он не определен — в разумный срок), открыть клиенту счет. В дальнейшем банк обязан совершать для клиента операции по счету, перечень которых определяется сторонами в договоре банковского счета. Устанавливаемый объем операций для каждого вида счета должен соответствовать требованиям законодательства, банковским правилам и применяемым в банковской практике обычаям делового оборота. Все операции по банковскому счету можно объединить в две большие группы: связанные с зачислением и со списанием денежных средств со счета.

Банк обязан зачислять  денежные средства, поступившие на счет клиента. Они могут поступить: от самого клиента (внесение наличных денег на счет, перевод клиентом денежных средств с другого своего счета); по поручению клиента (выставление  клиентом платежного требования или  другого документа на инкассо); либо без поручения клиента (денежные средства, поступившие от его контрагентов). Банк обязан выполнять поручения  клиента о списании денежных средств  со счета. Клиент может давать поручения  банку о перечислении денежных средств: на другой свой счет; своим контрагентам, в бюджет и внебюджетные фонды. Основанием списания денежных средств могут  быть платежные поручения, вексель, чек.

Банк обязан согласно ст. 849 ГК зачислять денежные средства на счет клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк платежного документа. Более короткие сроки  могут быть определены в договоре банковского счета. Закон о банках в ст. 31 предусматривает возможность  установления иных сроков федеральным  законом, договором или в платежных документах.

Банк обязан вести учет денежных средств на счете клиента, а также всех проводимых им операций по счету. Клиент имеет возможность  проверять правильность отражения  банком операции по счету. В договоре банковского счета в соответствии с банковскими правилами закрепляется обязанность банка представлять клиенту, как правило, выписки по счету в сроки, указанные в  карточке с образцами подписей.

Владелец счета обязан в течение 10 дней после выдачи ему  выписок письменно сообщить кредитной  организации о суммах, ошибочно записанных в кредит или дебет счета. При  не поступлении от клиента в указанные  сроки возражений совершенные операции и остаток средств на счете  считаются подтвержденными.

Банк имеет право пользоваться денежными средствами, находящимися на счете клиента. За такую возможность  он уплачивает клиенту проценты. В  отличие от суммы вознаграждения, которая уплачивается клиентом и  должна быть определена в договоре, сумма процентов, выплачиваемая  банком, может и не оговариваться. Если стороны не достигли договоренности о сумме процентов, то согласно ст. 852 ГК РФ она соответствует процентам, выплачиваемым банком по вкладам  до востребования.

Банк обязан соблюдать  тайну банковского счета, операций по счету и сведений о клиенте.

 

 

 

 

7. Виды юр. лиц, их классификация  и ее гражданско – правовое  значение.Будучи весьма сложным по своей природе правовым явлением, юридическое лицо может рассматриваться в самых различных аспектах. Поэтому и различных классификаций юридических лиц может быть тем больше, чем шире перечень юридических лиц и чем значительнее отличия одних организаций от других.Формы собственности. Так, в зависимости от формы собственности, лежащей в основе юридического лица, выделяются государственные и частные (негосударственные) юридические лица. К числу государственных (в широком смысле, т.е. включая и муниципальные) относятся все унитарные предприятия, а также некоторые учреждения. Значение такого деления становится понятым, если учесть, что государственные юридические лица (даже коммерческого характера) с необходимостью должны преследовать общегосударственные интересы, чем и обусловливается специфика их правового регулирования. В данной классификации можно усмотреть прямую аналогию с принятым за рубежом делением организаций на юридические лица публичного и частного права.Цели деятельности. Коммерческие и некоммерческие организации разделяются по тому, каковы основные цели их деятельности: извлечение прибыли, а также ее распределение между участниками, либо иные цели, не связанные с предпринимательством. По общему правилу, некоммерческие организации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это необходимо для достижения их уставных целей. При этом они не вправе распределять полученную прибыль между своими участниками (п.1 ст. 50 ГК) .Состав учредителей. В зависимости от состава учредителей можно выделять: юридические лица, учредителями которых могут выступать только юридические лица (союзы и ассоциации), только государство (унитарные предприятия), или же любые, за отдельными исключениями, субъекты права (все остальные юридические лица).Характер прав участников. Различный характер прав участников в отношении юридического лица позволяет классифицировать:— организации, на имущество которых учредители имеют право собственности или иное вещное право: государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения;— организации, в отношении которых их участники имеют обязательственные права: хозяйственные товарищества и общества, кооперативы;— организации, в отношении которых их участники не имеют имущественных прав: общественные объединения и религиозные организации, фонды и объединения юридических лиц.Объем вещных прав организации. В зависимости от объема прав самого юридического лица на используемое им имущество можно различать:— юридические лица, обладающие правом оперативного у правления на имущество: учреждения и казенные предприятия;— юридические лица, обладающие правом хозяйственного ведения на имущество: государственные и муниципальные унитарные предприятия (кроме казенных);— юридические лица, обладающие правом собственности на имущество: все другие юридические лица.Личное или имущественное участие. Хозяйственные товарищества и общества можно классифицировать по тому, что более важно для участников: объединение их личных усилий для достижения предпринимательских целей (товарищества) или объединение капиталов (общества). Наряду с этим по степени увеличения предпринимательского риска участников хозяйственные общества и товарищества могут выстраиваться в следующую цепочку: полное товарищество, товарищество на вере, общество с дополнительной ответственностью, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество.Порядок образования. Порядок создания юридического лица также может выступать в качестве критерия классификации: в таком случае юридические лица делятся на образуемые в разрешительном или нормативно-явочном порядке.Учредительные документы. По составу учредительных документов разграничиваются договорные юридические лица — хозяйственные товарищества, договорно-уставные — общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, ассоциации и союзы, а также уставные юридические лица.Членство. Традиционным для доктрины пандектного права (Германия, Швейцария) является различение корпораций (союзов) и учреждений. Корпорации характеризуются наличием членства, общей для многих участников цели, независимостью своего существования от смены участников. Учреждения, напротив, обычно создаются одним учредителем, который сам определяет и цели юридического лица, и состав имущества, необходимый для их достижения. В юридико-техническом плане эта классификация имеет огромное значение, поскольку необходимость оформления коллективных интересов, актуальная для законодательства о корпорациях, может не приниматься в расчет при конструировании норм об учреждениях. Можно надеяться, что со временем подобная классификация возродится и в России.

 

 

53. Гражданско – правовая ответственность  за вред, причиненный несовершеннолетними  и недееспособными лицами.

1. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними  в возрасте до 14 лет. Малолетние  в возрасте до 6 лет, как и  несовершеннолетние до 14 лет, являются  полностью неделиктоспособными  - они не отвечают за последствия  своих действий, вопрос об их  вине не ставится и не рассматривается.  Не несут они и имущественную  обязанность возместить причиненный  ими вред. Обязанность родителей  (усыновителей) или опекунов возместить  причиненный вред основана на  том, что они должны осуществлять  воспитание ребенка, а также  надзор за ним.

2. Ответственность за  вред, причиненный несовершеннолетними  в возрасте от 14 до 18 лет. Несовершеннолетний  в возрасте от 14 до 18 лет вполне  способен осознавать значение  своих действий, в связи с чем  признается полностью деликтоспособным; именно он будет ответчиком  по иску о возмещении вреда.  Однако далеко не всегда несовершеннолетний  обладает собственным заработком  или достаточным имуществом. По  этой причине обязанность по  возмещению вреда может быть  субсидиарно возложена на его  родителей (усыновителей) или попечителей.  Ответственность указанных лиц  наступает на общих основаниях.

3. Ответственность за  вред, причиненный гражданином, признанным  недееспособным. Гражданин, признанный  недееспособным ввиду психического  расстройства, вследствие которого  возникла неспособность понимать  значение своих действий или  руководить ими (ст. 29 ГК), является  полностью неделиктоспособным, т.е.  не может быть субъектом обязательства  по возмещению вреда. Таким  субъектом становится его опекун  либо организация, обязанная осуществлять  за ним надзор (п. 1 ст. 1076 ГК). Они  несут ответственность при наличии  вины, которая в данном случае  выражается в неосуществлении  должного надзора.

Согласно ст. 53 Конституции  каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными  действиями (или бездействием) органов  государственной власти или их должностных  лиц. Наряду с гражданами таким правом обладают и юридические лица. Гражданское  законодательство предусматривает  ответственность и за вред, причиненный  действиями (бездействием) органов  местного самоуправления и соответственно их должностных лиц. Ответственность  за вред, причиненный их органами или  должностными лицами при осуществлении  властных функций, несут публично-правовые образования. Вред возмещается за счет казны Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования (ст. 1069 Гражданского Кодекса).

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу указанными действиями, возмещается за счет казны Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных  законом, за счет казны субъекта РФ или казны муниципального образования. При этом особо подчеркивается необходимость  возмещения такого вреда в полном объеме (п. 1 ст. 1070 Гражданского Кодекса), включая компенсацию гражданину морального вреда (ст. 1100 Гражданского Кодекса). Особенность рассматриваемой  ответственности состоит в том, что она наступает независимо от вины должностных лиц соответствующих  правоохранительных органов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Обязательства из односторонних  действий: понятие и виды.

Наряду с договорами - наиболее распространенными основаниями  возникновения обязательств - в этом качестве могут выступать и односторонние  сделки. Так, опубликованное в газете обещание награды лицу, доставившему владельцу пропавшее домашнее животное, порождает обязанность сделавшего его лица выплатить обещанное  вознаграждение тому, кто представит потерю.

 Для реализации обязанностей, составляющих содержание рассматриваемых  обязательств, необходимы не только  односторонние сделки, но и дополнительные  юридические факты. Ясно, например, что требовать выплаты вознаграждения  за представление пропавшего  предмета возможно лишь при  его обнаружении и доставлении  владельцу. Поэтому в полном  объеме такие обязательства порождаются  совокупностью юридических фактов - несколькими последовательно совершаемыми  односторонними сделками, центральное  место среди которых занимает "первоначальная сделка", определяющая  содержание обязательства <1>. При этом заключенная в ней  обязанность реализуется при  условии совершения других действий (сделок) иными лицами. Следовательно,  такая односторонняя сделка должна  быть отнесена к числу условных  сделок, совершаемых под отлагательным  условием (п. 1 ст. 157 ГК).

Обязательства из односторонних  действий (публичное обещание награды, публичный конкурс, проведение игр) обладают рядом общих и особенных  черт. В каждом из них с инициативой  выступает субъект, который заинтересован  в совершении определенных действий со стороны отозвавшегося лица (предоставление информации, наиболее ценного технического решения или гуманитарного проекта, предоставление денежных средств в  качестве платы за возможность участвовать  в игре), которое, в свою очередь, имеет основания рассчитывать на получение материального вознаграждения. Специфика правового регулирования  каждого из вариантов определяется экономической сущностью интереса, его общественной оценкой и необходимостью защиты слабейшей стороны.

 Рассматриваемые отношения  регулируются различными нормами,  но их характеризует одно общее  качество: в каждом случае обязательство  возникает из односторонних действий  лица (которое условно может быть  обозначено как призвавший), публично  обещавшего награду, публично  объявившего конкурс или организовавшего  проведение игр (пари). Призвавшее  лицо в каждом случае назначает  условия, определяет порядок выполнения  данных условий для определенного  или чаще неопределенного круга  лиц, которые после выполнения  ими названных условий (или  при наступлении обусловленных  обстоятельств) имеют право на  получение вознаграждения со  стороны призвавшего. Лицо, принявшее  условия, действовавшее в соответствии  с ними и, следовательно, претендующее  на получение вознаграждения, может  быть условно обозначено как  отозвавшееся.

 Отозвавшийся заранее  неперсонифицирован (кроме варианта  проведения закрытого конкурса), но призвавший может ограничить  круг лиц, для которых делается  объявление (например, конкурс объявляется  среди физических лиц определенного  возраста или жителей конкретного  региона).

 Таким образом, общая  схема отношения представляется  следующей: призвавший, заинтересованный  в совершении обусловленных действий  со стороны чаще всего неопределенного  круга лиц, делает об этом  публичное объявление с указанием  условий и обещанием вознаграждения  для отозвавшихся лиц, действия  которых будут соответствовать  условиям призвавшего.

 

14.   Вещи 

 

Вещами в гражданском  праве признаются материальные, физически  осязаемые объекты, имеющие экономическую  форму товара.

Вещи являются результатами труда, имеющими в силу этого определенную материальную(экономическую) ценность. К ним относятся: орудия и средства производства, разнообразные предметы потребления, наличные деньги, ценные бумаги (ст. 128 ГК), различные виды энергетических ресурсов и сырья, произведенных или добытых человеческим трудом и потому ставших товаром (электроэнергия, нефть, газ и т.п.).

Исключение в этом отношении составляет земля и другие природные ресурсы, которые, как правило, не являются результатами труда. 

В качестве объектов гражданских правоотношений земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и другие природные ресурсы тоже относятся к категории вещей.

не являются вещами: права требования и пользования, безналичные деньги и "бездокументарные ценные бумаги", а также объекты исключительных прав иохраноспособная информация ("интеллектуальная собственность").

Движимые и недвижимые вещи 

Недвижимые вещи (имущество) - те объекты, органически связанные  с землей, перемещение (реальный оборот) которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. Это земельные  участки, участки недр, обособленные водные объекты, леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, а также подлежащие государственной регистрации перемещаемые объекты - воздушные и морские  суда, суда внутреннего плавания, космические  объекты.

Движимые вещи (имущество) - те объекты, которые не имеют органической связи с землей и по своему содержанию, природе предполагают перемещение, участие в обороте. Это - деньги, ценные бумаги, материалы и оборудование, другие перемещаемые объекты, права  на которые не нуждаются в государственной  регистрации.

Основная часть гражданских правоотношений носит имущественный характер, имея объектом то или иное имущество. В строгом смысле слова имущество представляет собой совокупность принадлежащих субъекту гражданского права вещей, имущественных прав и обязанностей.

Конституция РФ (ст. 34) устанавливает, что «каждый гражданин имеет право на свободное использование своего имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности». Правовое регулирование общественных отношений по поводу владения, пользования и распоряжения разнообразными вещами во многом определяется естественными свойствами последних, зависит от их экономического назначения, строится с учетом их ценности, общественных интересов и т.д.

Государственная регистрация  прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее также - государственная  регистрация прав) - юридический  акт признания и подтверждения  государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения  прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

 

Государственная регистрация  является единственным доказательством  существования зарегистрированного  права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке.

 Государственная регистрация  прав проводится на всей территории  РФ системе записей о правах  на каждый объект недвижимого  имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее также - Единый государственный реестр прав).

Датой государственной регистрации  прав является день внесения соответствующих  записей о правах в Единый государственный  реестр прав. 

Государственная регистрация  прав осуществляется по месту нахождения недвижимого имущества в пределах регистрационного округа, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Отказ в государственной  регистрации прав либо уклонение  соответствующего органа от государственной  регистрации могут быть обжалованызаинтересованным лицом или судебным приставом-исполнителем в суд, арбитражный суд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Личные неимущественные права — вид субъективных прав, относящихся к категории нематериальных благ. Личные неимущественные права (право свободного передвижения, право выбора места пребывания и жительства, право на имя и др.) возникают у человека от рождения. Они входят в содержание правоспособности.

Особенностями личных неимущественных  прав являются отсутствие материального (имущественного) содержания и неразрывная  связь с личностью носителя, предопределяющая неотчуждаемость и непередаваемость этих прав.

Различают личные неимущественные  права связанные с имущественными правами их носителей и не связанные  с ними. К первой группе относятся  некоторые основные права граждан, установленные и гарантированные Конституцией Российской Федерации, семейные права, права, возникающие из членства граждан в кооперативных и общественных организациях, авторские права. Во вторую входят право на имя, право на честь и достоинство и т. п. В зависимости от направленности личные неимущественные права подразделяются на направленные:

  • на индивидуализацию личности (право на имя, право на честь, достоинство, деловую репутацию и т. п.);
  • на обеспечение физической неприкосновенности личности (право на жизнь, свободу, выбор места пребывания, места жительства и т. п.);
  • на неприкосновенность внутреннего мира личности и ее интересов (право на личную и семейную тайну, невмешательство в частную жизнь).

Как и другие нематериальные блага, личные неимущественные права  существуют без ограничения срока  их действия. 

Нематериальные блага -  Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. В случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя.

2. Нематериальные блага  защищаются в соответствии с  настоящим Кодексом и другими  законами в случаях и в порядке,  ими предусмотренных, а также  в тех случаях и тех пределах, в каких использование способов  защиты гражданских прав (статья 12) вытекает из существа нарушенного нематериального права и характера последствий этого нарушения.

 

32.Заключение, изменение и расторжение договор,  в гражданском праве.

Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор  считается заключенным, если между  сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия  о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В процессе заключения договора выделяется две стадии: направление  оферты (предложения заключить договор) одной из сторон, которая называется оферентом, и ее акцепт (принятие предложения) другой стороной, которая называется акцептантом.

Договор считается заключенным, когда оферент получит акцепт от акцептанта.

Предложение, признаваемое офертой:

1) должно быть достаточно  определенным и выражать явное  намерение лица заключить договор;

2) должно содержать все  существенные условия договора;

3) должно быть обращено  к одному или нескольким конкретным  лицам (ст. 435 ГК РФ).

Согласно ст. 433 ГК РФ договор  по общему правилу признается заключенным  в момент получения оферентом  акцепта. При этом учитывается, указан ли в оферте срок для ее акцепта. Если такой срок в оферте определен, договор считается заключенным  при условии, что акцепт получен  лицом, направившим оферту, в пределах указанного в ней срока (ст. 440 ГК РФ). При отсутствии в оферте указания на срок для акцепта правила акцепта  зависят от формы оферты: а) оферта сделана в письменной форме — договор считается заключенным, если акцепт получен до окончания срока, установленного законом или иными правовыми актами, а если такой срок не установлен — в течение нормально необходимого для этого времени; б) оферта сделана устно без указания срока для акцепта — договор считается заключенным, если другая сторона немедленно акцептовала ее.

Поскольку договор является одним из видов сделок, к его  форме применяются общие правила  о форме сделок. Договор может  быть заключен в любой форме, предусмотренной  для совершения сделок, если законом  для договоров данного вида не установлена определенная форма. Если стороны договорились заключить  договор в определенной форме, он считается заключенным после  придания ему установленной формы, хотя бы законом для договоров  данного вида такая форма не требовалась. Для заключения реального договора требуется не только облеченное в  требуемую форму соглашение сторон, но и передача соответствующего имущества (ст. 434 ГК РФ).

Если согласно законодательству или соглашению сторон договор должен быть заключен в письменной форме, он может быть заключен путем составления  одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами  посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной  или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит  от стороны по договору.Большое значение имеет также вопрос о начале и  окончании действия договора. Договор  вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Вместе с тем стороны вправе установить, что условия заключенного ими  договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора. Это могут быть фактические отношения, сложившиеся между сторонами.

 

 

 

35.Транспортные  обязательства: понятие, виды (общие  положения). Законодательство о перевозках.

Транспортные обязательства  обусловлены характером отношений, возникающих в процессе перевозок  грузов, пассажиров и багажа. Спецификой таких отношений является то, что  они опосредствуют сферу услуг  нематериального (неовеществленного) характера, предоставляемых должником  кредитору.

Транспортные обязательства  являются важной составляющей системы  обязательств по оказанию гражданско-правовых услуг. Обязательства по оказанию услуг, которые непосредственно влияют на осуществление транспортного  процесса на различных его стадиях, - это обязательства в области  транспортной деятельности по перемещению  материальных ценностей, пассажиров, их багажа, экспедиционного обслуживания, буксировки судов и плотов, объединяемые общей сферой хозяйственной деятельности и особенностями ее организации.

Транспортное обязательство  может быть определено как обязательство, в силу которого одно лицо - перевозчик (эксплуатант) обязуется совершить  в пользу другого лица - грузоотправителя, грузополучателя, пассажира, владельца  багажа или грузобагажа - определенные юридические или фактические  действия по оказанию транспортных услуг, связанных с перевозкой, а другое лицо - оплатить оказанные услуги в  размере, установленном законодательством  или соглашением сторон.

Особенностью транспортного  законодательства является то, что  в новом ГК закреплены основные положения  о регулировании перевозок, а  детальная регламентация их содержится, как и прежде, в транспортных уставах  и кодексах, принимаемых ныне на уровне федерального закона (п. 2 ст. 784 ГК).

Становление и развитие транспортного  законодательства прошло как бы три  этапа: административно-правовой, планово-договорный и продолжающийся ныне договорно-правовой. Первый этап охватывает период до принятия Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г. В этот период нормативное регулирование  транспортных отношений осуществлялось преимущественно постановлениями  правительства и административно-партийных  органов. Второй этап занимает период до начала приватизации государственных  и муниципальных предприятий. В  эти годы возросла роль государственного планирования перевозок. В январе 1970 г. были утверждены Основные положения  о годовом и квартальном планировании перевозок. В транспортные уставы и  кодексы были включены самостоятельные  разделы о планировании перевозок. На третьем этапе развития транспортного  законодательства происходит смена  приоритетов: императивное транспортное законодательство перестает быть звеном первой величины, поскольку приоритетное значение приобретает договорное право.

К числу основных актов  транспортного законодательства относятся:

- ГК;

- Транспортный устав железных  дорог Российской Федерации от 8 января 1998 г.;

Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации"

- Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ;

- Кодекс торгового мореплавания  РФ от 30 апреля 1999 г.;

- Устав внутреннего водного  транспорта Союза ССР, утвержденный  постановлением Совета Министров  СССР от 15 октября 1955 г.;

- Устав автомобильного транспорта РСФСР, утвержденный постановлением СМ РСФСР от 8 января 1969 г. N 12

Естественно, что внедрение  рыночных отношений в систему  оказания транспортных услуг, развитие частного предпринимательства на транспорте создало необходимые предпосылки  для разработки и принятия ряда специальных  нормативных актов, регулирующих вопросы  лицензирования перевозочной деятельности, ее коммерческую направленность. Для  воздушного транспорта утверждены Федеральные авиационные правила лицензионной деятельности в области гражданской авиации. Для морского транспорта Положение о лицензировании утверждено постановлением Правительства РФ от 24 июня 1998 г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.Договор  найма жилого помещения: понятие,  юридическая природа, основные  элементы.

Сдача квартиры (дома) или отдельных комнат для многих собственников жилья стала источником дополнительного дохода. Чаще всего  жилье сдают не от его избытка, а с целью обеспечить себе сносное  существование. Поэтому, сдавая "излишки" жилой площади, мирятся с неудобствами, съезжаются с родителями, детьми.  
Сдача жилья производится на условиях договора коммерческого найма, который ранее именовался договором аренды. Договор найма жилого помещения не требует нотариального удостоверения и государственной регистрации, но в силу обязательного требования ст.674 ГК должен быть заключен в письменной форме.  
Однако в интересах собственной безопасности владельцу квартиры при сдаче ее внаем стоит заверить договор у нотариуса, чтобы дополнительно обеспечить себя гарантиями надлежащего исполнения нанимателем обязательств по договору. Излишняя доверчивость или неосторожность грозят владельцу жилого помещения неполучением обещанных по договору денег, а порою и утратой самого жилья.  
Какие условия должны содержаться в договоре найма жилого помещения? Кроме подробных паспортных данных сторон необходимо детально описать объект (предмет) договора. Исходя из требований ст.673 ГК объектом договора найма жилого помещения может быть только изолированное жилое помещение, пригодное для постоянного проживания, а именно: квартира, дом, часть квартиры или жилого дома. Пригодность жилого помещения для проживания определяется в порядке, предусмотренном жилищным законодательством, то есть помещение, предоставляемое гражданам для проживания, должно быть благоустроенным применительно к условиям данного населенного пункта, отвечать установленным санитарным и техническим требованиям и быть не менее размера, определяемого законодательством Российской Федерации и ее субъектов (ст.40 Жилищного кодекса РСФСР).  
Но названными требованиями условия договора не исчерпываются. В нем следует указать срок, на который сдается жилое помещение. Согласно ст.683 ГК договор найма жилого помещения заключается на срок, не превышающий пяти лет. Если в договоре срок не определен, он считается заключенным на пять лет. Закон допускает заключение краткосрочного договора (до одного года). При этом, если договором не предусмотрено иное, права нанимателей существенно ограничиваются: они, например, не имеют преимущественного права на заключение договора на новый срок, не могут сдавать в поднаем жилое помещение, производить замену нанимателя.  
Конечно, в договоре надо указать размер оплаты за жилое помещение, который устанавливается по соглашению сторон. Если в соответствии с законом установлен максимальный размер платы за жилое помещение, плата, установленная в договоре, не должна превышать этот размер. Плата за жилое помещение должна вноситься нанимателем в сроки, определенные договором, а если они не предусмотрены - ежемесячно не позднее десятого числа следующего за прожитым месяца (ст.682 ГК, ст.56 ЖК).  
Нанимателями по договору найма жилого помещения могут быть только физические лица. Согласно ст.677 ГК в договоре найма следует указать граждан, постоянно проживающих в жилом помещении вместе с нанимателем. При отсутствии в договоре таких указаний вселение этих граждан производится в соответствии с правилами ст.679 ГК, которая устанавливает, что с согласия наймодателя, самого нанимателя и граждан, постоянно с ним проживающих, в жилое помещение могут быть вселены другие граждане в качестве постоянно проживающих с нанимателем. При вселении несовершеннолетних детей такого согласия не требуется. Вселение допускается при условии соблюдения требований законодательства о норме жилой площади на одного человека, кроме случаев вселения несовершеннолетних детей. Все эти условия имеют исключительно важное значение в обеспечении законности заключаемой сделки и правовых гарантий ее исполнения. На момент заключения договора свою волю диктует, как правило, собственник жилья. Но в последующем ситуация может в корне измениться. Например, если нет запрета для нанимателя сдавать жилое помещение в поднаем, он может, снимая квартиру за одну цену, передать ее другому лицу на условиях договора поднайма за более высокую цену.  
Безусловно, в договоре должно быть запрещение использовать квартиру под офис или какие-либо коммерческие заведения, что вытекает из ст.288 ГК, устанавливающей, что жилые помещения предназначены только для проживания граждан. За использование жилого помещения не по назначению, то есть в иных, кроме жилья, целях собственник может лишиться своей жилой площади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Понятие, предмет,  метод, принципы и функции ГП. Место ГП в системе правовых  отраслей.ГП – совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения в целях осуществления законных интересов субъектов гражданского права и оптимальной организации экономических отношений в обществе.

Предмет ГП – общественные отношения двух видов: имущественные отношения – стоимостные отношения (имеющие товарно-денежную форму; которым присуще экономическое содержание) и личные неимущественные отношения (в них отсутствует экономическое содержание). Имущественные отношения возникают в процессе производства материальных благ, а также их распределения, обмена и потребления. Среди имущественных отношений законодатель особо выделяет предпринимательские отношения (ст. 2 ГК), которые характеризуются: направленностью на систематическое получение прибыли; самостоятельностью и рискованностью действий субъектов; необходимостью государственной регистрации субъектов в качестве предпринимателей. Метод ГП – способ регулирования общественных отношений этой отраслью права: представляет собой систему специфических приемов, с помощью которых устанавливаются правила поведения участников общественных отношений. Метод гражданского права предполагает: равенство участников гражданско-правовых отношений, автономию их воли и имущественную самостоятельность этих участников; носящую восстановительный характер защиту гражданских правоотношений; носящую компенсационный характер гражданско-правовую ответственность. Принципы ГП – основные идеи этой отрасли права: равенство правового режима субъектов гражданского права; неприкосновенность собственности; свобода договора; недопустимость произвольного вмешательства в частные дела; беспрепятственное осуществление прав и защита нарушенных прав. Функции ГП как отрасли права – задачи, которые оно выполняет в обществе. Функции гражданского права: регулятивная; охранительная; преобразующая имущественные и неимущественные отношения в обществе в целом. Система ГП  как отрасли права – единство входящих в нее взаимосвязанных подотраслей и институтов. Правовой институт – это совокупность норм, обеспечивающих регулирование самостоятельной группы правоотношений (например, жилищные правоотношения регулируются нормами, образующими жилищное право). Подотрасль гражданского права – это совокупность нескольких институтов, имеющих свой предмет и метод регулирования (например, подотрасль «вещные права», в которую входят правовые нормы, регулирующие права собственников и вещные права несобственников). ГП делится на две части: общую и особенную. Нормы, включенные в общую часть, имеют значение для всех подотраслей, входящих в особенную часть. Таким образом, система гражданского права: Общая часть (введение в гражданское право (понятие отрасли права, предмет, метод, принципы, система, источники), гражданское правоотношение, осуществление и защита гражданских прав) и Особенная часть (вещное, обязательственное право, правовое регулирование результатов творческой деятельности (интеллектуальная собственность), наследственное право

 

 

8. Понятие и  гражданско – правовое положение  гос. И муниц. Унитарных предприятий.государственные и муниципальные предприятия как юридические лицаэто юрлица – не собственники.унитарные предприятия  являются коммерческимиорганизациями и действуют в рамках  гос или мун собственности. Унитарныепредприятия не подчиняются принципу корпоративности и они имеют узкую,специальную правосубъектность. Создаются они путем выделения собственникомопределенной имущественной массы, а не объединения средств нескольких лиц,сохранением права собственности на имущество за учредителем, закреплениемимущества за юридическим лицом на ограниченном вещном праве (хоз ведения илиоперативного управления), неделимость имущества , остутствие членства,единоличные органы управления. В рамках своей правосубъектности они могутприобретать, иметь и осуществлять любые гражданские права за исключениемпрямого указания закона. Унитарные предприятия не отвечают по обязательствамсвоих учредителей, а собственник не отвечает по  обязательствам унитарногопредприятия, основанного на праве хоз ведения, но может быть привлечен ксубсидиарной ответственности при недостаточности имущества казенногопредприятия. Но недостаточность для них определется по разному – дляказенных, это если у них реально не хватает имущества, а для учреждений (этонекоммерческие) – если нет денег на счете. Такие предприятия не банкротятся.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Понятие, признаки, правосубъектность и средства  индивидуализации юр. лица. Образование  и прекращение юр. лиц.Юридическим лицом - признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести соответствующие обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.^ Правовая доктрина традиционно выделяет четыре основополагающих признака юридического лица:- Организационное единство. Юридическое лицо должно быть определенным образом организовано в качестве единого целого, внутренняя структура которого отвечала бы целям и задачам его деятельности, и должно иметь органы, осуществляющие его правосубъектность.- ^ Учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается его участниками. Юридическое лицо, созданное, в соответствии с ГК РФ, одним учредителем, действует на основании устава, утвержденного этим учредителем. В уставе определяются: наименование организации, ее местонахождение, порядок управления деятельностью юридического лица.- ^ Имущественная обособленность. Определенная степень имущественной обособленности служит основой гражданской правоспособности и необходимой предпосылкой участия организации в имущественных правоотношениях в качестве субъекта гражданских прав и обязанностей. ( уставного капитала, т.е. совокупности числящегося на балансе данной организации имущества).- ^ Выступление в гражданском обороте от собственного имени. В этом признаке получает законченное выражение хозяйственно-оперативная самостоятельность юридического лица, которая означает возможность от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности, а также выступать истцом и ответчиком в суде.Средствами индивидуализации юридического лица являются его наименование и место нахождения. Наименование юридического лица состоит из указания на его организационно-правовую форму (общество с ограниченной ответственностью, унитарное предприятие), а также собственно названия - словесного (буквенного) обозначения, которое дается ему учредителем (учредителями). Наименования всех некоммерческих организаций, а также ряда коммерческих включают указание на характер деятельности (образовательное учреждение, коммерческий банк и т.д.).Правосубъектность юридического лица. Юридическое лицо как субъект гражданского права обладает гражданской правоспособностью и дееспособностью. У юридических лиц правоспособность и дееспособность возникают одновременно, с момента его государственной регистрации (п. 3 ст. 49, п. 2 ст. 51 ГК).Традиционно существуют три способа образования юридических лиц: распорядительный, разрешительный и явочно-нормативный.38 При явочном порядке для того, чтобы организация считалась созданной, необходимо лишь волеизъявление учредителей. Вмешательства государственных или иных органов в данном случае не требуется. Такой порядок используется за рубежом при создании юридических лиц отдельных видов Распорядительный порядок предполагает, что для создания юридического лица достаточно распорядительного акта учредителя, государственной регистрации юридического лица не требуется. Этот порядок преобладал в период господства в СССР плановой экономики, когда юридические лица создавались по распоряжениям уполномоченных государственных органов. Используемый в настоящее время в Российской Федерации явочно-нормативный (или нормативно-явочный, заявительный, регистрационный) порядок заключается в том, что для образования юридического лица учредители подписывают и представляют в регистрирующий орган пакет документов, предусмотренный законом. Этот орган производит государственную регистрацию юридического лица при отсутствии оснований для отказа в такой регистрации. Согласия какого-либо государственного органа, в том числе регистрирующего, на создание юридического лица не требуется. Юридическое лицо в Российской Федерации считается созданным с момента его государственной регистрации - внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц(п. 2 ст. 51 ГК). По общему правилу государственная регистрация юридических лиц в настоящий момент осуществляется органами Федеральной налоговой службы России. Они принимают решения о государственной регистрации, ведут Единый государственный реестр юридических лиц, вносят в него записи о создании, прекращении юридических лиц, предоставляют в установленном законом порядке информацию о сведениях, включенных в Реестр, осуществляют иные связанные с этим полномочия.39 Для большинства видов юридических лиц учредительным документом является устав. К учредительным документам обществ с ограниченной ответственностью, союзов и ассоциаций, помимо устава, относится также учредительный договор. Учредительный договор заключается лицами, участвующими в создании юридического лица, и действует с момента его подписания. Он содержит соглашение о создании юридического лица, определяет порядок совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица, условия передачи ему своего имущества и условия своего участия в деятельности юридического лица(п. 2 ст. 52 ГК).2.2 Прекращение юридических лицПрекращение юридического лица путем реорганизации. При реорганизации юридического лица его права и обязанности в полном объеме - в порядке универсального правопреемства - переходят к другим лицам, создаваемым в результате реорганизации, либо все имущество юридического лица разделяется между реорганизуемым и новыми юридическими лицами. Статья 58 ГК выделяет следующие формы реорганизации юридического лица: 1) слияние нескольких юридических лиц в одно, при котором все ранее существовавшие юридические лица прекращаются; 2) присоединение одного юридического лица к другому, при котором прекращается присоединяемое юридическое лицо, а присоединяющее продолжает действовать; 3) разделение на несколько юридических лиц, при котором разделяемое юридическое лицо прекращает существование; 4) выделение из состава юридического лица нового, когда ранее существовавшее юридическое лицо также продолжает действовать; 5) преобразование одного юридического лица в другое посредством изменения его организационно-правовой формы.40 Таким образом, все названные формы реорганизации, кроме выделения, являются способами прекращения реорганизуемых юридических лиц. Прежде всего, на субъектов, принявших решение о реорганизации, возлагается обязанность уведомить об этом в письменной форме всех кредиторов юридического лица. Реорганизация в форме выделения, разделения, слияния и преобразования считается завершенной с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. Реорганизация в форме присоединения завершается в момент исключения присоединенного юридического лица из государственного реестра юридических лиц. Как правило, реорганизация осуществляется по инициативе самих учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного законом или учредительными документами на принятие решения о реорганизации. Также существует и принудительная реорганизация в форме разделения или выделения, которая осуществляется по решению уполномоченного государственного органа или суда. Обязанность осуществить реорганизацию возлагается на учредителей. Прекращение юридического лица путем ликвидации. Ликвидацией юридического лица называется его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам(п. 1 ст. 61 ГК). Как и реорганизация, ликвидация юридического лица может быть добровольной или принудительной. Прежде всего, право принятия решения о ликвидации юридического лица принадлежит его учредителям (участникам). Необходимость ликвидации может возникнуть, в частности, в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, или с достижением цели, ради которой оно создано. Принудительная ликвидация юридического лица осуществляется по решению суда, принятому по требованию государственного органа или органа местного самоуправления, которому право заявлять такое требование предоставлено законом (п. 3 ст. 61 ГК).41 Основания для принудительной ликвидации указаны в п. 2 ст. 61 ГК. Так, она возможна в случае допущенных при создании юридического лица грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) или деятельности, запрещенной законом, а также при систематическом осуществлении общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом деятельности, противоречащей его уставным целям.42 Если у юридического лица осталось имущество, оно распределяется между участниками юридического лица, поскольку иное не предусмотрено законом, другими правовыми актами или учредительными документами юридического лица. Документы, передаются органу осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц. После внесения записи в Единый государственный реестр о ликвидации юридического лица, юридическое лицо прекращает свое существование (п. 8 ст. 63 ГК).Прекращение юридического лица при банкротстве. Статья 65 ГК предусматривает, что юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией (за исключением казенных предприятий) либо действующее в форме потребительского кооператива, благотворительного или иного фонда, может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, предусмотренным Законом о банкротстве. Несостоятельность (банкротство) определяется как признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.43

 

54. Гражданско – правовая ответственность  за вред, причинный жизни и  здоровью гражданина.  

Вред, причиненный жизни  или здоровью гражданина, выражается в смерти человека либо повреждении  его здоровья (увечье, иная травма, болезнь). Такой вред во всех случаях не может  быть ни возмещен в натуре, ни компенсирован  денежными средствами. Однако при  его причинении потерпевший обычно несет имущественные потери, поскольку  он временно или постоянно лишается возможности получения прежнего заработка или иного дохода, вынужден нести дополнительные расходы на лечение и т.п. В случае смерти гражданина такие потери могут понести  близкие ему лица, лишающиеся в  результате этого источника содержания или доходов. Такого рода потери потерпевшего или близких ему лиц подлежат возмещению причинителями вреда  в рамках деликтных обязательств. На этих основаниях потерпевшему, кроме  того, компенсируется причиненный моральный  вред, поэтому причинение вреда жизни  или здоровью является в силу закона одним из оснований возникновения  деликтных обязательств.

В случае причинения вреда  здоровью малолетнего (не достигшего 14 лет), не имевшего заработка или дохода, причинитель возмещает лишь дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья, и моральный вред. По достижении малолетним потерпевшим 14 лет, а также  при причинении вреда несовершеннолетнему  в возрасте от 14 до 18 лет, не имеющему заработка (дохода), причинитель обязан также возместить вред, связанный  с утратой или уменьшением  его трудоспособности, исходя из пятикратного минимального размера оплаты труда. Если ко времени повреждения его  здоровья несовершеннолетний имел заработок, то вред возмещается исходя из размера  этого заработка, но не ниже пятикратного минимального размера оплаты труда.

Вред, причиненный смертью  кормильца, возмещается в течение  сроков, предусмотренных п. 2 ст. 1088 Гражданского Кодекса (несовершеннолетним – до достижения 18 лет; учащимся по очной форме обучения – до окончания учебы, но не более  чем до 23 лет; женщинам старше 55 лет  и мужчинам старше 60 лет – пожизненно; инвалидам – в течение срока  действия инвалидности и т.д.).

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности

Согласно ст. 1079 Гражданского Кодекса юридические лица и граждане, деятельность которых связана с  повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии  высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих  ядов и т.п.; осуществление строительной и иной связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный  источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Особенность ответственности  за причинение вреда источником повышенной опасности состоит в том, что  данная ответственность наступает  независимо от вины владельца такого источника. Из приведенного правила  есть исключение. Оно выражено в  норме абз. 2 п. 3 ст. 1079 Гражданского Кодекса, согласно которой вред, причиненный  в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях (ст. 1064 Гражданского Кодекса), т.е. с  учетом вины каждого из них. Основаниями  освобождения владельца источника  повышенной опасности от ответственности  являются: 1) непреодолимая сила; 2) умысел потерпевшего; 3) грубая неосторожность потерпевшего; 5) неправомерное завладение источником повышенной опасности третьим  лицом (п. 1 ст. 1079 Гражданского Кодекса).

56. Обязательства из неосновательного  обогащения: понятие, основные элементы, формы.

В соответствии с п. 1 ст. 1102 Гражданского Кодекса лицо, которое  без установленных законом, иными  правовыми актами или сделкой  оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого  лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное  или сбереженное имущество, за исключением  случаев, предусмотренных ст. 1109 Гражданского Кодекса

Обязательства из неосновательного обогащения по традиции именуют кондикционными (от лат. condictio – получение). Субъектами таких обязательств выступают приобретатель (должник) и потерпевший (кредитор). Ими могут быть как граждане, так  и юридические лица.

Основание возникновения  обязательства из неосновательного обогащения составляют следующие обстоятельства:

одно лицо приобретает  или сберегает имущество за счет другого;

имущество приобретается  или сберегается без предусмотренных  законом, иными правовыми актами или сделкой оснований.

Приобретение имущества  в рассматриваемом случае представляет собой количественное приращение имущества  либо повышение его стоимости  без произведения соответствующих  затрат приобретателем.

Сбережение имущества  означает, что лицо должно было израсходовать  свои средства, но не израсходовало  их либо благодаря затратам другого  лица, либо в результате невыплаты  другому лицу положенного вознаграждения.

Действия, приводящие к неосновательному приобретению (сбережению) имущества, разнообразны. Ими могут быть действия самого потерпевшего (например, повторное  выполнение исполненного обязательства); действия третьих лиц (например, ошибочная  выдача вещи, находившейся на хранении, не поклажедателю, а другому лицу), действия приобретателя имущества (например, похищение им чужих вещей, определяемых родовыми признаками). Действия, порождающие обязательства из неосновательного обогащения, могут быть правомерными и неправомерными.

Основаниями возникновения  обязательств из неосновательного обогащения могут в некоторых случаях  являться и события (например, перенос  в результате наводнения имщества, принадлежащего владельцу дачного  участка, на участок соседа). Для  возникновения обязательства из неосновательного обогащения необходимо также, чтобы имущество было приобретено  или сбережено неосновательно. Неосновательным  считается приобретение или сбережение, не основанное на законе, ином правовом акте либо сделке. Приобретение (сбережение) имущества признается неосновательным, если его правовое основание отпало впоследствии (например, в связи  с поворотом исполнения отмененного  или измененного судебного решения, признанием завещания недействительным). Неосновательное обогащение одного лица за счет другого независимо от того, в какой форме оно произошло, порождает между приобретателем и потерпевшим обязательство  по возмещению потерпевшему понесенных им имущественных потерь.  Согласно ст. 1104 Гражданского Кодекса имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре. Если невозможно возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество, приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого  имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим  изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его  стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности  обогащения.


 

 

 

 


Информация о работе Шпаргалка по "Процессуальному законодательству"