Система наследования по закону

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Сентября 2015 в 19:26, курсовая работа

Краткое описание

Цель данной работы – исследовать особенности наследовательного права по закону. Исходя из этой цели, я ставлю перед собой следующие задачи:
Рассмотреть общие положения наследования по закону.
Определить субъектный состав наследственных отношений по закону.
Проанализировать порядок, основания и условия принятия наследства по закону.
Проанализировать действующее законодательство и НПА, регулирующие особенности наследования по закону на наличие пробелов, противоречий и предложить пути их устранения.

Содержание

Введение.

Глава 1. Система наследования по закону
1.1.Понятие наследования………………………………………………………….
1.2.Источники наследовательного права………………………………………...

Глава 2. Порядок наследования по закону……………………………………
2.1. Очередность наследования…….……………………………………………
2.2. Наследование по праву представления………………………………………..
2.3. Наследование усыновленными, усыновителями и нетрудоспособными
иждивенцами наследодателя………………………………………………….
2.4. Право на обязательную долю в наследстве…………………………………..
2.5. Права супруга при наследовании по закону…………………………………

Глава 3. Приобретение наследства по закону…………………………………….
3.1. Порядок принятия наследства……………………………………….
3.2. Время и место принятия наследства. ………………………………………….
3.3. Срок принятия наследства………………………………………………………

Глава 4. Отказ от наследства по закону……………………………………………..
4.1. Права на отказа от наследство………………………………………………….
4.2. Недостойные наследники……………………………………………………….

Заключение……………………………………………………………………………
Список литературы…………………………………………………………………..

Прикрепленные файлы: 1 файл

курсовая!!!!!1121212.docx

— 69.09 Кб (Скачать документ)

     Временем открытия  наследства в законе признается  день смерти наследодателя. Из  этого следует, что лица, умершие  в один и тот же день, хотя  и в разное время суток, признаются умершими одновременно, а потому и не призываются к наследованию после смерти друг друга. Указанные лица называются коммориентами (commorientes – умирающие одновременно). Таким образом, при определении времени открытия наследства не учитывается тот временной разрыв, который может быть между смертями, последовавшими друг за другом, но в один и тот же день. Иными словами, разница во времени, исчисляемая часами и минутами, когда она имела место в пределах одного и того же дня, при определении момента смерти во внимание не определяется. Конечно, при таком подходе может быть и так, что лица, которые умерли один в 23 ч. 55 мин., а другой в 00 ч. 5 мин. следующего дня, будут считаться умершими не в один день и наследовать после друг друга, а лица, между смертями которых куда больший временной разрыв, – умершими в один день и к наследованию после друг друга не призываются. Но все это связано с меньшими издержками, нежели определение момента смерти по часам, а то и по минутам. Такие случаи обычно имеют место в экстремальных ситуациях (чаще всего при транспортных и экологических катастрофах), когда не до учета точного времени смерти человека, которому уже ничем нельзя помочь. [25]

     Согласно ст. 1115 ГК  РФ по общему правилу местом  открытия наследства является  последнее место жительства наследодателя. Но если последнее место жительства  наследодателя, обладавшего имуществом  на территории РФ, неизвестно  или находится за ее пределами, местом открытия наследства в  РФ признается место нахождения  такого наследственного имущества. Если указанное наследство расположено  в разных местах, местом открытия  наследства является место нахождения  входящего в его состав недвижимого  имущества или его наиболее  ценной части, а при отсутствии  недвижимого имущества – место  нахождения движимого имущества  или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется  исходя из его рыночной стоимости. [6;15]

 

 

3.3. Срок принятия наследства.

Любые действия, направленные на принятие наследства, как подача заявления, так и фактическое принятие наследства, могут быть осуществлены в пределах определенных сроков. В виде общего правила, независимо от способа принятия, наследство должно быть принято в течение шести месяцев. Этот срок исчисляется со дня открытия наследства, т.е. со дня смерти наследодателя (физической смерти). [30]

     В случае если гражданин  объявляется умершим то по  решению суда, днем смерти считается  день вступления в законную  силу решения суда об объявлении  его умершим (п.3 ст. 45 ГК РФ).  Однако если гражданин пропал без вести при обстоятельствах угрожающих смертью, суд вправе в решении указать в качестве дня его смерти день предполагаемой гибели (п.3 ст.45 ГК РФ), и в этом случае срок для принятия должен исчисляется не со дня смерти наследодателя, а со дня вступления   решения суда в законную силу. [16]

     Если право наследования  возникает для других лиц вследствие  отказа наследника от наследства  или отстранение в связи с  признанием наследников как недостойных (ст.1117 ГК РФ), лица, у которых возникает  право наследования, могут принять  наследство в течение шести  месяцев со дня возникновения  у них такого права. [9]

    Лица, для которых право  наследования возникает только  вследствие непринятия наследства  другими наследниками, могут принять  наследство в течение трех  месяцев со дня окончания срока  указанного в п. 1 ст. 1154 ГК РФ  – по окончанию шести месяцев. [18]

     Пропущенный срок  на принятия наследства не  приостанавливается, но в случаях, предусмотренных в законе, может  быть восстановлен судом. Срок  на принятие наследства может  быть восстановлен, если суд признает  причины пропуска уважительными. В законе отсутствует примерный  перечень причин пропуска срока  для принятия наследства, которые  могут быть признаны уважительными. Закон лишь говорит о том, что речь идет о тех случаях, когда наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропусти этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. В каждом конкретном случае оценку соответствующим обстоятельствам должен дать суд, обосновав эти обстоятельства в вынесенном решении. [12]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 4. Отказ от наследования по закону.

4.1. Права на отказ от наследства.

Отказ от наследства – в российском праве односторонняя сделка, в результате которой наследник отказывается от своей доли наследства в пользу других лиц. [26]

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц, в пользу которых он отказывается от наследовательного имущества.

Отказ от наследства возможен в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе в случае, когда наследство уже принято.

Отказ от наследства решение окончательное и не может быть впоследствии изменено или взято обратно. В соответствии п.3 ст.1157 ГК РФ отказ от наследства несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно дееспособным гражданином, допускается лишь с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. [24]

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников, как по завещанию, так и по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе в пользу призванных к наследованию по праву предъявления или в порядке наследовательной трансмиссии. [9]

Законодатель не допускает отказа:

       - от обязательной  доли;

       - если наследнику  подназначен наследник.

Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако в соответствии с п.3 ст. 1158 ГК РФ, если наследник призывается по нескольким основаниям, он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному, нескольким или всем основаниям. [9]

Отказ от наследства совершается подачей заявления наследника об отказе от наследства по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельство о праве на наследство должностному лицу.

Отказ от наследования через представителя допускается, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется. [23]

 

4.2. Недостойные наследники

К наследникам предъявляется ряд требований, и наследник может быть отстранен от наследования за своё недостойное поведение.  [22]

Недостойный наследник – в наследственном праве это лицо, которое либо не имеет права наследовать, либо лишено этого права по решению суда. Судебный иск о признании наследника недостойным подается в суд заинтересованным лицом (наследником по закону). [26]

Недостойными наследниками являются:

       - лица, совершившие  умышленные преступления (или пытались  их совершить) против наследодателя  или наследников. Фактическое наступление  последствий противоправных действий  или мотивы действий недостойного  наследника не имеют значения. Важен сам факт их совершения  и противоправная направленность. Не всегда подобные обстоятельства  должны быть подтверждены в  судебном порядке. Если наследник  совершил умышленное преступление, достаточным будет наличие вступившего  в законную силу приговора  суда о признании лица виновным  в совершении умышленного преступления. Если подобный приговор не  вынесен, необходимо признать наследника  недостойным в порядке гражданского  судопроизводства;

       - родители наследодателя, лишенные родительских прав не  восстановившие своих родительских  прав до открытия наследства. [29]

Также к числу лиц, которые могут быть отстранены от наследования судом, относятся граждане, злостно уклоняющиеся от выполнения лежащих на них обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК РФ). Состав обязанных лиц, определяются в частности, Семейным кодексом, в соответствии с которым такими лицами являются:

       - родители в  отношении своих несовершеннолетних  детей (ст. 80 СК РФ);

       - трудоспособные  совершеннолетние дети в отношении  своих нетрудоспособных родителей (ст. 87 СК РФ);

       - супруги по  отношению друг к другу (ст.89 СК  РФ);

       - трудоспособные  совершеннолетние братья и сестры  по отношению к своим нуждающимся  несовершеннолетним братьям и  сестрам (ст.93 СК РФ);

       - трудоспособные  совершеннолетние пасынки и падчерицы  в отношении нетрудоспособных  нуждающихся отчима и мачехи (ст. 97 СК РФ) и другие. [6;9]

Если лицо не выполняло своих обязанностей по содержанию наследодателя, которые существовали исключительно в силу заключенного между ними договора (например, договор пожизненного содержания с иждивением) , то это обстоятельство не может служить основанием отстранения лица от наследования.

Положения закона о недостойных наследниках распространяется и на лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Состояние недостойности влияет на правовое положение не только самих недостойных наследников, но и их потомков – не наследуют по праву предъявления потомки граждан, признанных недостойными. [23]

Необходимо отметить, что подтверждение недостойности может произойти на разных этапах наследовательных правоотношений, в том числе, и после того, как недостойные наследники уже получили имущество из состава наследства. В этом случае такие лица, обязаны возвратить все неосновательно поученное имущество в соответствии с правилами гл. 60 Гражданского Кодекса РФ «Обстоятельства вследствие неосновательного обогащения». [9] 

Заключение

     За последнее время наследственное  право перетерпело множество  изменений, направленных на удовлетворение  интересов наследодателя, его семьи  и близких родственников. Но в  наследовании по закону существует  ряд проблемных вопросов, которые  не учел или недоработал законодатель.

     На сегодня ни Гражданский  кодекс РФ, ни Семейный кодекс  РФ не содержат определений  понятий «отчим», «мачеха», «пасынок»  и «падчерица». Исходя из общего  употребления, отчим - это неродной  отец, муж матери по отношению  к ее детям от предыдущего  брака; мачеха - неродная мать, жена  отца по отношению к его  детям от прежнего брака; падчерица - неродная дочь одного из супругов; пасынок - неродной сын одного  из супругов. В связи с этим  не в полной мере в законе  определен круг их прав и  обязанностей, за исключением отдельных  случаев (в частности, ст. 97 СК РФ).

     Как представляется, данное положение  не вполне отражает значение  перечисленных субъектов для  наследодателя. Даже если отчим  и мачеха не являются усыновителями, скорее всего, пасынки или падчерицы  находились, в том числе и на  их содержании, тесно общались  друг с другом, помогали и уделяли  друг другу особое внимание, делились  переживаниями, личными и бытовыми  проблемами. В свою очередь, отчим  или мачеха, по сути, заменили  наследодателю родителей и несли  бремя содержания, заботы и ответственности  за его воспитание и образование. Их роль в жизни и взрослении  наследодателя неоценима, как неоценима  роль отца и матери для ребенка. Поэтому, исходя из фактического  положения этих субъектов, согласно  определяющему этическому и правовому  принципу справедливости пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя  должны быть отнесены законодателем  не к одной из последних  очередей наследников по закону, а, по крайней мере, ко второй  очереди.

     Более того, если говорить о  справедливом балансе прав и  обязанностей участников гражданско-правовых  отношений, следует обратить особое  внимание на категорию, не отнесенную  к субъектам наследственных отношений. Речь идет о правовом статусе  фактического воспитателя наследодателя. В ГК РФ названное понятие отсутствует. Семейный кодекс РФ определяет фактических воспитателей как лиц, осуществлявших действительное (фактическое) воспитание и содержание несовершеннолетних детей, не включая в их число законных опекунов и приемных родителей (п. 3 ст. 96 СК РФ). При этом фактическим воспитателем может быть любой родственник или свойственник наследодателя, а также иное лицо, которое фактически несло на себе бремя материального содержания, моральной ответственности за воспитанника. Поэтому необходимо, включить в число наследников по закону фактических воспитателей наравне с законными представителями.

     Также существует разногласие  между статьями Гражданским Кодексом  о наследстве и Постановлением  Пленума  Верховного Суда РФ. По  общему правилу, в состав наследства  включается только то, чем гражданин  обладал к моменту своей смерти. Все, что он мог бы получить  в будущем, но не получил, по  наследству не передается. Однако  следует заметить, что в случаях, прямо предусмотренных законом, по наследству переходят не  только уже существующие права  и обязанности, но также права, которые наследодатель при жизни  не успел юридически оформить, но предпринял необходимые меры  для их получения. Так, в соответствии  с п. 8 Постановления Пленума Верховного  Суда РФ от 24 августа 1993 г. № 8 «О  некоторых вопросах применения  судами Закона РФ», «О приватизации  жилищного фонда в РФ» , если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до регистрации такого договора местной администрацией, то в случае возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требований наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по независящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано. Несмотря на то, что высшая судебная инстанция выработала соответствующие рекомендации, на практике не перестают возникать споры, связанные с разрешением правовой судьбы данного имущества. К сожалению, суды не редко игнорируют положения данного постановления Пленума Верховного Суда РФ и в удовлетворении соответствующих исков наследников отказывают.

Информация о работе Система наследования по закону