Шпаргалка по "Римскому праву"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Октября 2013 в 22:08, шпаргалка

Краткое описание

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Римское право".

Прикрепленные файлы: 1 файл

шпоргалки РП.docx

— 57.56 Кб (Скачать документ)

1.Источники Р.П.

Источники- формы закрепления и выражения правовых норм, имеющие общеобязательное значение и включающие способы, формы образования норм права и условия жизни общества.

Виды: 1) обычное право; 2) закон; 3) эдикты магистратов; 4) деятельность римских юристов; 5) кодексы римского права.

Обычное право – это  древнейшая форма образования римского права. Обычное право – неписаное  право, восходящее к обычаям первобытного общества. С развитием цивилизации  возникает писаное право в  такой его форме как закон, например, «Законы XII таблиц» (Vв. до н.э.). Законами были некоторые постановления народного собрания («Закон Петелия» и т.д.). К числу законов следует относить и постановления принцепцов (императоров). Эти постановления носили название «конституции» и были четырех видов: а) эдикты – общие распоряжения, обращенные к населению; б) рескрипты – распоряжения по отдельным делам; в) мандаты – инструкции императоров своим чиновникам; г) декреты – решения по поступающим на рассмотрение императора спорным делам.

Одним из видов источников права являлись эдикты магистратов. Эдикты (программные объявления) преторов, курульных эдилов и других должностных  лиц (магистратов) содержали правила  деятельности этих должностных лиц.

Источником права была и разнообразная деятельность римских  юристов. Юристы составляли формулы  различных частноправовых актов, давали советы относительно предъявления иска и порядка ведения возбужденного  дела. Благодаря своему авторитету и глубокому пониманию римского права, профессиональные юристы (Лабеон, Прокул, Сабин и др.) оказывали серьезное влияние на развитие римского права.

Важнейшим источником права  являлись кодексы римского права, особенно кодекс византийского императора Юстиниана  «Corpus inris civilis» (30-е годы Viв. н.э.). До нас дошло второе издание кодекса в 12 книгах, кроме того, до нас дошли так называемые «Новеллы» – постановления, принятые при жизни Юстиниана. Кодификация Юстиниана представляла собой систематизацию правового материала, с устранением из него устаревших положений в духе требований эпохи.

2.Лица в Р.П.

В Риме не все люди были субъектами права и, следовательно, не все признавались лицами .Рабы являлись лишь объектами  права.Подлинными субъектами права были римские граждане. Они обладали полной правоспособностью т.е. были свободными, имели статус гражданства, соответствующее семейное положение, а также возможность приобретать и отчуждать имущество по цивильному праву. Это не означало, что между всеми гражданами существовало абсолютное равенство. К гражданам принадлежали, например, либертины (вольноотпущенники), но их права были во многом ограничены. Были различия и между сословиями, на которые делились римские граждане (имеются в виду сословия сенаторов, всадников, плебса, куриалов и др.). Тем не менее, в Риме было достигнуто определенное тождество правового статуса граждан.  Особенно важным было для статуса римского гражданина состояние свободы. Теряя свободу, римлянин становился рабом. Средним ограничением статуса была потеря римского гражданства, при этом римлянин сохранял свободу, хотя и лишался права вступать в законный брак с римлянкой и совершать различного рода сделки. Минимальным ограничением статуса римлянина было изменение его семейного положения.

Частное право четко отличает правоспособность как способность  иметь права и обязанности  и дееспособность как способность  совершать действия с юридическими последствиями.

Римское право не за каждым лицом признавало не только правоспособность, но и дееспособность. Полностью недееспособными  считались дети до 7 лет. Мальчики 7 – 14 лет и девочки 7 – 12 лет признавались способными совершать самостоятельно только сделки, заведомо им полезные. С 12 – 14 лет и до 25 лет признавалось дееспособным. Но в эпоху принципата за такими лицами стали признавать право добровольно ограничить свою дееспособность (т.е. право избрать  себе попечителя). В этом случае большинство  сделок осуществлялись с согласия попечителя.

Недееспособными считались: душевнобольные; лица, признанные бесчестными (например, совершившие преступление или занимающиеся позорной профессией). Всем этим лицам назначались попечители. Кроме того, бесчестие влекло за собой ограничение в области  имущественных прав.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Римская патриархальная  семья.Власть домовладыки

Семья в древнем Риме представляла собой патриархальную семью, объединенную под властью главы семьи –  домовладыки. Все члены семьи, включая кабальных и рабов, считались родственниками – агнатами. По мере развития отношений частной собственности все большее значение приобретало родство по крови – когнатское родство.

На всех этих этапах развития семьи в Риме, но особенно в древнейший период, очень велика была отцовская  власть. Члены семьи, в том числе  и взрослые сыновья, считались подвластными домовладыки. Взрослый сын мог занимать высокие государственные должности, руководить армиями, но в семье он был всецело подчинен отцовской власти (даже если сам состоял в браке).

В более зрелые, цивилизованные времена отцовская власть ослабевает, взрослые члены семьи получают определенную самостоятельность. Однако зависимость  взрослых сыновей от отца сохранялась  в форме пекулия (военного и гражданского), каждый «якобы от отца» получал взрослый сын, находясь на гражданской и военной  службе.

4.Римские формы  брака

Римская семья образовывалась посредством брака. Брак определялся  как союз мужа и жены, предполагавший равенство. На самом деле равенства  супругов в браке не было; мужчина  в браке имел явный приоритет.

Римское право различало  законный римский брак и брак между  лицами, не имевшими ins conubii (права на вступление в законный брак). Кроме того, различались брак «cum manu», при котором жена полностью поступала под власть мужа (или  домовладыки, находясь на положении его дочери) и брак «sine manu», при котором жена оставалась подвластной прежнему домовладыке (например, отцу) или была самостоятельным лицом.

Римский брак заключался при  следующих условиях: 1) если имело  место согласие жениха и невесты  и их домовладык на заключение брака; 2) если было достигнуто брачное совершеннолетие (для юноши - 14 лет, для девушки – 12 лет); 3) если ни одно из лиц, вступающих в брак уже не состояло в другом браке; 4) если имелось ins conubii.

Брак в Риме заключался неформально. Достаточно было выражения  согласия будущих супругов и отведения  невесты в дом жениха. Правда, при браке cum manu требовалось совершение определенных формальных актов для установления власти мужа.

Брачный союз прекращался  в связи со следующими обстоятельствами: а) смертью одного из супругов; б) утратой  свободы одним из супругов; в) разводом. Развод был свободным и в классические времена происходил легко. Но по Юстиниановскому Кодексу развод был ограничен: развод по обоюдному согласию супругов запрещался вообще; развод по одностороннему заявлению одного из супругов удовлетворялся лишь в исключительных случаях (если другой супруг, например, покушался на жизнь супруга, или не был способен к половому сожительству и т.д.).

Имущественные отношения  между супругами при разных видах  брака были различны. В случае брака  «cum manu» все имущество жены поступало в полную собственность мужа. Это имущество не возвращалось жене даже после развода. При браке «sine manu» имущество супругов оставалось раздельным.

5.Виды усыновления

Усыновление-способ установления отцовской власти над чужими детьми.

2 способа:

-Адонция (способ усыновление лица, который уже находится под властью домовладыки. Главное необходимо была разница в возрасте 18 лет)

-Арогация (усыновление свободного лица.Должно быть согласие усыновителя и усыновляемого.Такое усыновление происходит по приказу императора. Усыновитель- не более 60 лет и у него не должно быть своих детей. Нельзя было усыновлять богатого бедногому.

6.Классификация  вещей

Вещи (res) в римском праве – не только местно ограниченные части материального, телесного внешнего мира, не имеющие в глазах права способности быть субъектом права, но и всякое имущество как имеющее материальную ценность, благо, комплекс юридических прав или требований, также обладающий признанной самостоятельной правовой целостностью.

Вещное право абсолютно.

Классификация вещей:

– телесные (res corporales), которые можно осязать (земля, человек, золото и т. д.), и бестелесные (res incorporales), которые состоят только в праве и не имеют в собственном смысле материального выражения, но подразумевают осуществление некоторых действий в отношении предметов: наследство, обязательство, сервитут и т. д.;

– движимые и недвижимые. Недвижимость – земельные участки, недра, посевы, постройки. Все эти  строения, связанные с землей или  фундаментально прикрепленные к  ее поверхности, считались ее составными частями. Действовало правило «сделанное на поверхности следует за поверхностью». Поэтому отдельная собственность  на дом и на землю, на которой находился  этот дом, была невозможна;

– манципируемые (res mancipi) – особо ценные вещи и права, требующие для передачи права собственности соблюдения сложной обрядовой процедуры – манципации (in jure cessio): земельные участки, расположенные в Италии, построенные на них дома, предиальные сервитуты, упряжные и вьючные животные; и неманципируемые (res

nec mancipi) – остальные вещи (и имения вне Италии), для передачи права собственности на которые достаточно было простой фактической передачи – традиция;

– потребляемые, которые  изменяли свою количественную характеристику в процессе пользования вплоть до полного уничтожения без превращения  качества вещи, и непотребляемые, которые не изменяли своих основных характеристик в процессе использования;

– делимые, не изменяющие своей  сути от деления, и неделимые;

– вещи, определенные родовыми признаками,  – измеряемые мерой, весом (вино, песок, деньги и т. д.), и  вещи, индивидуально определенные,  – имеющие единичные свойства, помимо меры, веса, либо важные для их обладателя в их единичном качестве;

– главные (материально, физически  законченные) и побочные (или придаточные) (теряют свое качество при отделении  от главной вещи);

– сложные, которые включали в себя несколько самостоятельных  элементов, могущих быть признанными  за отдельные вещи, и простые. Подвид сложных вещей – составные  вещи (которые не уничтожали качеств  простых элементов, в них включенных);

– бесхозяйные (res nullius – ничьи вещи), которые на данный момент никому конкретно не принадлежат и принадлежать не могут (рыба в море, звери в лесу, вещи военного врага и т. д.); и вещи, находящиеся в правовом обладании,  – любая вещь, включая перечисленные, но имеющая конкретного владельца, признаваемая за такового римским правом;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Владение

Владение – реальное господство лица над вещью, вытекающее из фактического, физического отношения лица к  предмету владения. Это состояние  не могло быть временным, оно представляло собой прочное отношение лица к вещи. Только в этом случае владение получало защиту права.

Элементы владения:

1) субъективный (или волевой) – воля лица владеть вещью для себя;

2) объективный (или материальный) – реальное господство над предметом владения, т. е. фактическое обладание вещью.

Наличие первого элемента внешне не проявлялось, но предполагалось, если присутствовал второй элемент.

Виды владения:

– законное – при наличии юридического основания;

– незаконное – лишенное юридического основания, а также  осуществляемое неправомерно, злоумышленно или порочно, вопреки воле предшествующего владельца, когда владение отнималось у предшествующего владельца тайно или удерживалось, несмотря на требование возврата прекаристом;

– недобросовестное, если владелец знал или должен был знать о  неправомерности своего владения, но вел себя так, как будто вещь ему  принадлежала. Для этого случая не действовало приобретение права  собственности по давности и предъявлялись  более строгие требования относительно возмещения реальному владельцу  после суда стоимости плодов или  ухудшения состояния вещи;

– добросовестное, если он не знал и не должен был знать о неправомерности владения вещью.

8. Право собственности

Собственность– правовое господство лица над вещью. Элементы права собственности:

Содержание права собственности:

– право владения – условное или материальное обладание лица вещью, начиная с возможности  держать в руках до права заявить  о принадлежности вещи тебе перед  другими лицами, в любой момент потребовать гарантированности  этого материального обладания;

– право использования  – употребление вещи для собственных  материальных или духовных нужд, использование как самой вещи, так и приносимых ею плодов, доходов, употребление – как непосредственно личное, так и через других лиц;

– право распоряжения –  возможность распорядиться вещью  по своему усмотрению, вплоть до полного  ее уничтожения в физическом смысле или в юридическом (передав вещь третьему лицу).

Виды собственности:

1) от субъекта права: 

– индивидуальная – обладателем было физическое лицо, обладающее соответствующим правовым статусом;

– публичная – обладателем  было юридическое лицо – корпорация публичного права или государственная  казна (находившаяся на особом положении);

– общая (condominium) – одна и та же вещь была предметом господства нескольких равноправных лиц;

2) от объекта права: 

– общественная (коллективная)  – распространялась на вещи, которые  не могли быть по своей природе  и общественному предназначению предметами индивидуального обладания;

– частная, когда вещи по своей природе признавались возможными к индивидуальному обладанию;

9 права на чужие  вещи

Все права на чужие вещи устанавливалось на вещь, которая  находится в собственности др.лица.Любое право на чужую вещь явл.правом ограниченным по содержанию

Виды прав на чужие вещи:

1) сервитут – вещное  право на пользование в определенных  пределах чужой вещью либо  запрещающее такое использование  другим лицам, в том числе  собственнику. Установление сервитута  не исключало полномочий собственника, а лишь ограничивало их использование.

Свойства сервитута:

– обязанность, связанная  с вещью, когда любой собственник  земельного участка был обязан терпеть  известные действия или подчиняться запрету делать что-либо со стороны хозяина господствующего участка;

– принципиальная неделимость  – нельзя сделать объектом обязательства  часть права проезда, прохода, прогона, водопровода, так как пользование  ими неделимо;

2) узуфрукт – личное  право лица на пользование  чужой вещью и получение от  нее плодов с сохранением в  целости сущности вещи. Сущность  узуфрукта – одному лицу (узуфруктарию) принадлежали отдельные, связанные с потребительской стоимостью вещи полномочия собственника, тогда как титул и право распоряжения оставались у ее собственника. Объект узуфрукта – любая плодоносящая и непотребляемая вещь. Выгодополучатель присваивает плоды от такой вещи и имеет право пользоваться ею, не меняя ее хозяйственного назначения;

3) квазиузуфрукт – личное обязательство перед собственником (наследником). Легатарий должен был гарантировать собственнику(наследнику)восстановление такого же количества таких же вещей после своей смерти или умаления правоспособности. Он получал право собственности на вещи, которыми мог располагать по своему усмотрению. Наследодатель мог ограничить продолжительность вещного права легатария. Конструкция квазиузуфрукта давала возможность преодолеть такие свойственные праву собственности ограничения, как недопустимость конечного срока или резолютивного условия;

4) право пользования (usus) – право пользоваться вещью, но без права пользования ее плодами (право жить в доме (habitatio), право пользования рабочей силой раба или животного (operae servorum vel animalium)). В остальном режим права пользования похож на узуфрукт;

5) суперфиций – отчуждаемое и передаваемое по наследству право возведения строения на чужой городской земле, а также право пользоваться этим строением;

6) эмфитевзис – отчуждаемое  и передаваемое по наследству  право долгосрочного пользования  и извлечения плодов из недвижимого  имущества за определенную плату;

7) залог – право пользования  и при определенных условиях  распоряжения чужой вещью. Цель  залога – обеспечение исполнения  обязательства. Сущность залога  – кредитор, которому была заложена  вещь, имел право в случае неисполнения  должником своего обязательства  распорядиться этой вещью независимо  от того, принадлежит ли данная  вещь еще должнику или нет,  и преимущественно перед другими  требованиями иных лиц.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.классификация  обязательств

Выделяются односторонние  сделки (у одной стороны только право, у другой – только обязанность, напр, договор займа) и двусторонние (например, договор купли-продажи). Ко второй группе относятся договоры – наиболее распространенное на практике основание возникновения обязательства, представляет собой соглашение (согласование воли) равных и независимых субъектов права, исходя из основополагающих принципов свободы договора и равноправия сторон (договаривающихся субъектов). Договорами также называются многосторонние сделки.

В римском праве среди  договоров выделяются контракты (вербальные, литеральные, реальные и консенсуальные) и пакты.

Контракты – договоры, признанные цивильным правом (прежде всего предусмотренные  Законами XII таблиц), соответствующим  образом снабженные исковой защитой. В соответствии с классической классификацией Гая выделяют следующие виды контрактов:

1. Вербальные (устные), напр, предельно формальная стипуляция, архаичное основание возникновения одностороннего обязательства.

2. Литеральные (письменные), до классического периода с  их помощью оформлялись устные  соглашения, соответствующие записи (например, о возникновении или  погашении долга) одновременно  вносились в приходно-расходные  книги кредитора и должника. Позже  литеральные контракты оформлялись  как долговые расписки от третьего  лица (синграфы) либо от первого лица (хирографы).

3. Реальные – обязательство  возникает вследствие фактической  передачи вещи.

4. Консенсуальные – обязательство  возникает в силу достижения  сторонами определенного соглашения  независимо от факта передачи  вещи или отсутствия таковой.

 

Пакты являлись неформальными  соглашениями и поэтому поначалу не пользовались исковой защитой  по цивильному праву. В преторских эдиктах имелось право стороны пакта не предъявлять иск, а лишь ссылаться на пакт в порядке возражения. Впоследствии некоторые пакты получили также и исковую защиту, поэтому появилось разделение пактов на «одетые» (снабженные исковой защитой) и «голые» (без исковой защиты

11.исполнение обязательств

Надлежащее исполнение означало исполнение обязательства:

– должником или от его  имени;

– надлежащему лицу, т. е. кредитору или указанному им лицу;

– соответствующее содержанию обязательства. Например, заемщик по договору займа обязан был вернуть заимодавцу именно деньги, а не просто равноценное имущество. Последнее возможно лишь с согласия заимодавца;

– в надлежащем месте –  по соглашению сторон либо по тому месту, где мог быть предъявлен иск, которое  определялось местом жительства исполнителя  или принадлежностью к какой-либо общине;

– с соблюдением формы  или процедуры исполнения обязательства. Если обязательство возникало вследствие манципации или процедуры nexum, то и исполнение должно было происходить в тех же формах. Погашение обязательств могло быть признано и с исполнением в виде неформального платежа (solutio), но должны были предоставляться юридические гарантии исполнения. Для обязательств, заключенных в письменной форме, исполнение обязательно должно сопровождаться письменной же распиской о получении платежа; для обязательств, заключенных в другой форме (устной), можно было прибегнуть к расписке, но можно было представить 5 свидетелей исполнения;

– в срок, определенный обязательством.

12 Виды вины  при неисполнении обязательства

2 формы вины: умышленное  причинение вреда и неосторожное.Степень неостророжности могла быть различной:грубая неосторожность и легкая небрежность.В жизни имели место случаи, когда лицо проявило полную внимательность,заботливость,но вред тем не менеенаступил.это ни что иное,как случай.За случай как правило, ответственности никто не нес.

 Неисполнение обязательства  имело характер просрочки. Обязательства,  возникшие в силу правонарушения, предполагают должника (причините-ля вреда) всегда просрочившим: вор, в частности, пребывает в просрочке с момента кражи. Просроч-|ка исполнения усиливала ответственность должника, который должен был отвечать не только соответственно прямому содержанию обязательства, но и обязывался к возмещению неполученных доходов кредитора, на него возлагался риск случайной гибели вещи, ответственность за возможные убытки и т. д.

В случае просрочки исполнения со стороны кредитора (когда должник  выражал готовность исполнить обязательство, но кредитор отказывался или был  неспособен принять исполнение) вина должника уменьшалась в ряде специальных  договоров, но не освобождала от исполнения обязательства.

13. ответственность  должника за неисполнение обязательств

В случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения должником  своего обязательства он нес ответственность  перед кредитором. В древнейшее время  неисполнение договора каралось жестокими  мерами, направленными против личности должника:продажа в рабство, заключение в тюрьму и даже лишение жизни.С течением времени формы ответственности были смягчены:за неисполнение обязательств должники стали отвечать не своей личностью, а имуществом.ответственность строилась в Р.П. по принципу вины. Должник отвечал только в том случае,  если он виновен в возникшем для кредитора ущербе (см.12 вопрос)

14 ответственность  кредитора за неисполнение обязательств.

В случае просрочки со строны кредитора (когда должник выражал готовность исполнить обязательство, но кредитор отказывался или был неспособен принять исполнение) вина должника уменьшалась в ряде специальных договоров, но не освобождала от неисполнения обязательства.

15.Обеспечение  обязательств в Р.П.

Обеспечение обязательств –  установление некоторых гарантий полного  или частичного удовлетворения требований кредитора.

Способы обеспечения обязательств:

1) задаток– денежная сумма или иная ценность, передаваемая одной стороной другой в момент заключения договора: «То, что дается в виде задатка, является доказательством заключенного договора купли-продажи». В классическую эпоху задаток имел целью подтвердить, подкрепить факт заключения договора Наиболее широко задаток применялся при купле-продаже и при найме. Задаток мог иметь значение внешнего подтверждения факта заключения договора, но мог носить и штрафной характер. Если договор нарушался лицом, давшим задаток, он оставался у получившего его. Если в нарушении договора виновен получивший задаток, то он обязан был вернуть двойную сумму задатка.

2) неустойка– дополнительное обязательство, присоединяемое к главному, возлагающее на должника обязанность уплатить определенную денежную сумму или иную ценность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения основного обязательства. Нежелательность уплаты неустойки должна служить для должника стимулом к исправному исполнению обязательства. Если неустойка назначена на случай неисполнения главного обязательства, то кредитору предоставляется право требовать или исполнения предмета обязательства, или неустойки. Если же неустойка назначена для обеспечения своевременности и надлежащего качества исполнения, то кредитор мог требовать и неустойку, и исполнение основного обязательства;

3) поручительство – договор,  которым устанавливается добавочная (акцессорная) ответственность третьего  лица (поручителя) за исполнение  должником данного обязательства.  Поручительство осуществлялось  путем стипуляции;

4) залог – реальное  обеспечение обязательства. В  основании залога лежит ответственность  должника по обязательству; эта  ответственность скрепляется вещным  обеспечением, «ответственностью вещи».  «Залог совершается путем соглашения, когда кто-либо договаривается, чтобы  его вещь была связана залогом  в обеспечение какого-либо обязательства».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.Прекращение обязательств помимо исполнения в Р.П.

Новацией назывался договор, которым существующее обязательство  погашалось путем установления вместо него нового обязательства.В Риме для цели новации служил устный договор. Для того чтобы новация произвела погашающее действие, было необходимо чтобы новое обязательство устанавливалось именно с таким намерением и чтобы в нем был какой-нибудь новый элемент по сравнению с первоначальным обязательством.

Зачет. Обязательство могла  прекратиться посредством зачета его  за встречное требование. Погашение  взаимных обязательств посредством  их зачета происходило в том размере, в каком одно требование совпадает  с другим.В Риме зачет появился не как способ прекращения обязательств, а как средство упрощения процесса.

17. Договор в  Р.П.

Договор-наиболее распространенный в Риме источник обязательств.В основе лежало соглашение сторон-участников договора.

Договор-это сделка, в которой  выражена воля 2х сторон.

Виды договоров: контракты  и пакты. Контракты-договоры,признанные цивильным правом и снабженные исковой защитой. Контракты делятся на 4 типа:Вербальные(т.Е.заключаются словом) литеральные (т.е.в письменной форме) реальные (т.е.заключаются непосредственно передачей вещи) консенсуальные (т.е.заключаются неформальным соглашением)

Недействительность договора: 1.Воля могла быть признана недействительной , если волеизъявление было заблуждением одной из сторон. 2. Воля могла быть признана недействительной , если волеизъявление было вызвано обманом. Обман рассматривался как тайный злой умысел, направленный на совершение выгодной, но противоправленной сделки. 3. Воля могла быть признана недействительной , если волеизъявление было достигнуто принуждением со второй стороны или во имя второй стороны.

18.Вербальные и  литтеральные контракты

Вербальные контракты,как и литеральные относятся к самым древним и формальным в истории Р.П. Вербальными назывались договоры, устанавливаемые устным произношением определенных слов, формул или фраз. К. вербальным контрактам относились обещание приданного, клятва вольноотпущенника.Наиболее наглядным примером вербального контракта явл. Стипуляция(одностороннее обещание, применявшее в основном на рынке)

Литтеральные контракты-основаны на записи, которая в дальнейшем свидетельствует о наличии такого контракта. Наиболее древней формой лит.договоров были записи в приходно-рассходных книгах. Основанные на предварительном достигнутом согласии сторон данного обязательства. Со временем римляне стали использовать долговые расписки.

19.Реальные контракты:заем, ссуда,хранение

Реальный контракт-это  такой договор. Который устанавливал обязательство путем прямой передачи вещи. Заем-по которому одна сторона передает др.стороне денежную сумму или вещи в собственность с обязательством заемщика вернуть деньги или вещи по истечении указанного в договоре срока или по восстребованию.При договоре займа допускалась выплата % (от 1 до 6)

Договор ссуды- одна сторона передает др стороне какую-либо вещь для временно пользования, с обязательством ссудопринимателя вернуть по окончании пользования ту же самую вещь в целости и сохранности. Судоприниматель , получая вещь в безвозмездное пользование. Нес за нее строгую ответственность, кроме случаев, когда вещь повреждена случайно. Договор хранения-это такой договор, согласно которому одна сторона передает др.стороне вещь для безвозмездного хранения. Депозитарий только хранил вещь, он не отвечал за особо внимательное отношение к вещи.

20 Консенсуальные  контракты.К-п, товарищество

Консенсуальный контракт – договор, который считался заключенным  с момента достижения сторонами  простого соглашения. Передача вещи рассматривалась  уже как исполнение консенсуального  контракта.

Консенсуальные контракты  возникли позднее остальных видов  контрактов и имели наиболее важное значение в хозяйственной жизни Древнего Рима.

Договор купли-продажи-эта  мена, основанная вначале на простом  товарообмене, а затем на обмене посредством денег. Одна сторона  продавец-обязуется предоставить др стороне-покупателю, вещь, товар, а др.сторона- покупатель-обязуется уплатить продавцу за проданную вещь определенную денежную сумму. Договор товарищества-это такой договор, по которому два или несколько лиц объединяются для достижения какой-либо цели, не противоречащей праву. Товарищество прекращало свое существование в случае достижения совместной цели деятельности или в случае согласия его членов.

21.консенсуальные  контракты: подряд,поручение

Договор поручения-договор  по которому одно лицо (доверитель) поручает др.лицу (поверенному) безвозмездное исполнение каких-либо действий в пользу доверителя, поверенный обязуется исполнить эти действия. Содержание договора поручения могут быть юридические действия (совершение сделок) и др.различные действия.Поверенный выполняет эти действия безвозмездно. Однако. Если договор не исполнен или исполнен плохо, поверенный обязан возместить доверителю понесенные убытки. Договор Подряда- договор. По которому одна сторона подрядчик, принимает на себя обязательство исполнить в пользу др.стороны-заказчика-определенную работу, а заказчик обязуется уплатить за эту работу определенное денежное вознаграждение. Договор подряда означает, что подрядчик должен дать законченный результат работы, притом работу выполнить качественно и в срок. Обязанность заказчика уплатить установленное вознаграждение за сделанную работу.

22. Безыменные контракты.квазиконтракты и пакты

Безыменные контракты  – контракты, которые возникли после  того, как в римском праве сложилась  закрытая система договоров (вербальные, литтеральные, реальные и консенсуаль-ные), каждый из которых имел свое значение.

Безыменные контракты  защищались претором при помощи словесных  формул, используемых для выработки  направленного на защиту безыменных контрактов иска иск из предписанных слов:

– даю, чтобы ты дал, например передаю вещь в собственность в обмен на другую;

–даю, чтобы ты сделал, например даю вещь за исполнение определенной работы твоим рабом;

–делаю, чтобы ты дал, например отпускаю раба на волю, чтобы получить за это от тебя определенную денежную сумму;

–делаю, чтобы ты сделал, например отпускаю на волю раба, чтобы ты освободил своего раба.

Квазиконтракты-обязательства между сторонами. Не состоящими друг с другом в договоре, но по своему характеру и содержанию схожие с договорными.

Пакт- неформальное соглашение. Сделка. Заключенная в границах права.

23.обязательства  из деликтов и квазиделиктов

Деликт – причинение вреда  отдельному лицу, его семье или  имуществу вследствие прямого или  косвенного нарушения прав этого  лица с возникновением обязанности  возместить вред.

Публичный деликт – нарушение  прав и интересов государства  в целом.

Частный деликт – нарушение  прав и интересов отдельных частных  лиц, порождающее обязательство  лица, совершившего деликт, уплатить потерпевшему штраф или возместить ущерб.

Элементы деликта:

объективный вред, причиненный  незаконным действием одного лица другому;

вина лица, совершившего деликт;

признание со стороны действующего права данного правонарушения деликтом, т. е. установление в законе правовых последствий данного деяния.

Виды деликтов:

нанесение обиды 

повреждение конечностей  человеческого тела – каралось по принципу талиона, если стороны не договаривались о выкупе;

повреждение внутренней кости  – каралось штрафом 300 ассов за свободного и 150 ассов за раба;

другое оскорбительное отношение  к человеку – размер штрафа определялся  судом исходя из обстоятельств дела.

Необходимый элемент обиды  – намерение обидеть;

кража личного имущества (furtum) – всякое противозаконное корыстное посягательство на чужую вещь (хищение, присвоение, растрата и т. д.). Влечет или штраф, или уголовное преследование;

грабеж (rapina) – влечет штраф в размере учетверенной стоимости вещи, по истечении года – в одинарной. В период империи – публичный деликт;

повреждение или уничтожение  чужого имущества (damnum iniuria datum). По закону Аквилия 287 г. до н. э. в случае убийства чужого раба или животного виновный обязан был уплатить за него высшую цену, какую они имели на протяжении предшествующего года, возмещались и косвенные убытки. В случае повреждения чужого раба, животного или иной вещи виновный обязан уплатить высшую цену, какую они имели на протяжении последнего месяца.

Квазиделикты (обязательства как бы из деликтов) – обязательства, порождающие ответственность, как при деликтах, возникающие из обстоятельств, которые не могли быть подведены под понятие деликта, либо вследствие отсутствия необходимого элемента, либо вследствие осложнения моментами, выходящими за пределы деликта.

 Виды квазиделиктов:

ответственность судьи за умышленно неправильное или небрежное  разрешение судебного дела или за нарушение каких-либо судейских  обязанностей;

ответственность лица, из дома которого что-нибудь выброшено или  вылито на улицу. Выбрасывание или выливание  могло иметь место из дома или  из лавки, из телеги или с корабля  в любое место, где публика  в данное время имеет обыкновение  обращаться. Пострадавшее лицо (пострадавшее лично или понесшее ущерб в  результате, например, гибели раба, животного) могло предъявить иск о взыскании  двойной стоимости ущерба или  штрафа;

ответственность хозяина  дома, если у этого дома что-нибудь было повешено или поставлено так, что  могло причинить вред прохожим;

ответственность хозяина  корабля, гостиницы или постоялого двора за кражу, совершенную их слугами  на корабле, в гостинице или постоялом  дворе по отношению к проезжающим.

24 наследование  по завещанию

Завещание – распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, которое содержит назначение наследника. Завещание – односторонняя сделка, так как в нем выражается воля только наследодателя, который может  в одностороннем порядке изменить или отменить завещание. Кроме назначения наследника, в завещании могут  заключаться и иные распоряжения на случай смерти: легаты и фидеикомиссы, отпущение рабов на волю, назначение опекунов, распоряжения о погребении и т. д.

Условия для совершения завещания:

– способность завещателя к совершению этого акта, предполагающая наличие общей правоспособности в области имущественных отношений. Завещателями могли быть дееспособные совершеннолетние римские граждане, не находящиеся под чужой властью. Не могли завещать несовершеннолетние, женщины, расточители и т. д.;

– соблюдение установленной  законом формы завещания;

– надлежащее назначение наследника в завещании.

Формы завещания:

– testamentum comitis calatis – совершалось в народном собрании по куриям, которое созывалось для этого два раза в год. Завещатель устно выражал свою волю, а затем обращался к народу с просьбой это засвидетельствовать;

– testamentum in procinctu – завещание перед вступлением в поход, «когда воины брались за оружие и намеревались идти в сражение»;

– завещание посредством  весов и меди или манципации –  завещатель передавал свою семью  и все свое имущество доверенному  лицу, который обязывался выполнить  распоряжения, делавшиеся тут же завещателем. Держа в руках слиток металла, в присутствии пяти свидетелей (совершеннолетних граждан) и весовщика доверенное лицо произносило формулу. После  этого он передавал слиток завещателю, а затем завещатель излагал свои распоряжения и обращался к свидетелям с просьбой засвидетельствовать. Устные распоряжения завещателя составляли nuncupatio, присоединявшуюся к завещанию. Виды завещания:

– устные – вышеперечисленные;

– письменные – воля завещателя излагалась на навощенных табличках, скрепленных подписями завещателя и семи свидетелей;

– публичные – завещание, заявленное перед судом, и завещание, передававшееся на хранение императору.

Завещание ничтожно в случае:

– отсутствия у завещателя активной завещательной правоспособности;

– несоблюдения формы завещания;

– составления нового с  уничтожением старого или заявлением об этом в отношении завещаний, составленных 10 лет назад;

– отсутствия действительного  назначения наследника;

– совершения под заблуждением, принуждением или обманом;

Завещание недействительно:

– вследствие отмены его  завещателем, которая в древнейшее время могла быть произведена  только путем составления нового завещания, а по преторскому праву – путем уничтожения tabulae testamenti (срывом с них печатей);

– если завещатель потеряет активную завещательную правоспособность по совершении завещания;

– если все назначенные  наследники утратят пассивную завещательную  правоспособность;

– если наследники умрут  раньше завещателя;

– если наследники не примут наследства;

– если в завещании нарушаются интересы необходимых наследников.

25 наследование  по закону

Наследование по закону наступает, если умерший не оставил после себя завещания или в случае утраты силы завещания.

В эпоху Законов XII Таблиц существовали три очереди наследников:

1) лица, находившиеся в  момент смерти наследодателя  непосредственно под его властью  (т. е. дети paterfamilias; его внуки в случае смерти подвластных детей; усыновленные; жена в случае брака «с наложением руки»), а также те, которые были зачаты в этот момент;

2) ближайшие по степени  родства, т. е. при отсутствии  собственной семьи у умершего  призываются его братья и сестры, а также мать, если она состояла  с отцом покойного в браке  cum manu, – т. е. лица, находящиеся во второй степени агна-тического бокового родства с покойным;

3) родичи, если не было  агнатов.

Преторским эдиктом о bonorum possessio было установлено, что в случае неприятия наследства ближайшим наследником по закону оно должно открываться следующему за ним по порядку.

Претор в своем эдикте установил четыре очереди наследников:

1) unde liberi – все цивильные наследники, подвластные paterfamilias и эмансипированные;

2) unde legitimi – цивильные наследники и агнаты (неэмансипированные);

3) unde cognati – ближайшие когнаты по порядку степеней вплоть до 6 степени родства включительно, а из лиц 7 степени только дети, троюродные братья и сестры. В этой очереди наследуют также дети (как законные, так и незаконные) после матери и мать после детей;

4) unde vir et uxor – переживший супруг. Основной принцип юстиниановской системы – наследование когнатов без различия пола по порядку их близости к умершему и с соблюдением порядка призвания к наследованию. 2 порядка наследования по закону: обыкновенный и особый.

Обыкновенный порядок  наследования основан на родстве  и супружеской связи и определяется четырьмя очередями:

1) десценденты, т. е.  нисходящие умершего – сыновья  и дочери, внуки от ранее умерших  сыновей и дочерей и т. д.  Раздел наследства происходит  поколенно: дети раньше умершего отца получают все вместе ту часть, которую получил бы их родитель, и делят ее между собой поровну;

2) ближайшие по степени  асцендентов, т. е. восходящие родные покойного (отец, мать, дед, бабки и т. д.; если есть отец и дед, призывается только отец), а также полнородные родственники братьев и сестер его и детей от ранее умерших полнородных братьев и сестер. Наследники этого класса делят наследство поровну. Дети же ранее умерших братьев и сестер получают долю, которая причиталась бы их умершему родителю. Если наследуют одни восходящие, то наследство делится: одна половина идет восходящим по отцовской линии, а другая – восходящим по материнской линии;

3) неполнородные братья и сестры покойного и их дети, причем последние получают также все вместе часть, следовавшую их умершим родителям;

4) остальные боковые родственники  по порядку близости степеней  без всякого ограничения, лишь  бы только можно было доказать  родство. Ближайшая степень отстраняет  дальнейшую; близкие делят между собой поровну.

Особый порядок наследования имеет место, когда лицо имеет  право на получение доли наследства независимо от того, кто является наследником  в остальной части имущества (например, вдова может требовать выдачи четвертой части наследства).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.универсальное правоприемство при наследовании

Когда наследник при вступлении в наследство приобретал единым актом  в ее имущество наследодателя  или определенную долю имущества  как единое целое. При таком к  наследнику переходили сразу права  и обязанности, входящие в состав наследства, а так же права и  обязанности о существовании которых наследники не знали. При универсальном правоприемстве наследники получали все выгоды, льготы, обремененния, права и обязанности наследодателя,занимали те же правовое положение. Что было у наследодателя к моменту его смерти

27 сингулярное правоприемство при наследовании

Это когда наследникам  предоставлялись только отдельные  права и обязанности (легаты или  завещательные отказы). В завещательных  отказах наследодатели предоставляли  только единичные права, не возлагая на наследников ни прав, ни обязанностей. Лицо в отношении которого был назначен легат, не становилось ответственным за долги наследодателя в отдельном праве, но не в какой-либо доле наследства.

28 понятие и  классификация исков.исковая давность

Иск – обращенное в суде требование истца к ответчику. «Иск есть не что иное, как право лица осуществлять судебным порядком принадлежащее  ему требование» (Дигесты). Римляне  полагали, что только судебная защита права придает этому праву  ценность и завершение. Классификация  римских исков:

1) по личности ответчика: 

– вещные (actiones in rem) – требование признать право истца на определенную вещь. Ответчиком могло быть любое лицо, нарушившее право истца;

– личные (actiones in personam) – требование исполнения обязательства конкретным должником. Обязательства всегда предполагают наличие одного или нескольких должников, только они могли нарушить право истца и только против них давался личный иск;

2) по объему:

– иски для восстановления нарушенного состояния имущественных  прав (возмещения ущерба) (actiones rei persecutoriae) – истец требовал имущественную вещь, находящуюся у ответчика;

– штрафные (actiones poenalis), направленные на частное наказание ответчика. Посредством таких исков взыскивали частный штраф;

– смешанные (actiones mixtae), осуществляющие и возмещение убытков, и наказание ответчика;

3) по основанию: 

– основанные на законе (actiones in jus);

– основанные на действиях (actiones in factum);

4) по содержанию:

– если по образцу уже  существующего и принятого в  практике иска принимался аналогичный  ему иск, то первый – прямой иск (actio directa), а второй– производный от него (actio utilis);

– встречный иск (actio contraria) – иск, предъявленный ответчиком истцу для совместного рассмотрения с первоначальным иском;

– фиктивный иск (actio ficticia) – иск, формула которого содержит фикцию, т. е. указание судье присоединить к наличным фактам определенный несуществующий факт;

– иски из доброй совести (actiones bonae fidei) – судья должен был выносить решение, руководствуясь принципом «доброй совести», но не выходя из предписаний права; и иски строгого права (actiones stricti juris);

– арбитражные иски (actiones arbitrariae) – если судья не мог добиться от ответчика выдачи или предъявления предмета спора, то он выносил особое решение, в котором определял размер ущерба, причиненного истцу, руководствуясь принципом «доброй совести и справедливости»;

Исковая давность означает погашение  возможности процессуальной защиты права вследствие того, что в течение  известного времени такая защита не была осуществлена заинтересованным лицом.

Действие исковой давности не распространялось на эксцепции (так как эксцепцию можно заявить, лишь когда будет предъявлен иск), кроме случаев, когда лицо могло по поводу своего права предъявить и иск, и эксцепцию и пренебрегло правом предъявления иска.

Начало течения исковой  давности устанавливалось с момента  возникновения искового притязания:

– при праве собственности  и других правах на вещи – с момента  нарушения кем-либо господства над  вещью;

– при обязательствах не делать чего-либо – когда обязанный  субъект совершал действие, противоположное  принятой обязанности;

– при обязательствах что-либо сделать – когда возникла возможность  немедленно требовать исполнения обязанности  от обязанного.

Общий срок исковой давности установлен Юстинианом в 30 лет, для  церкви и благотворительных учреждений – 40 лет.

Течение давности прерывали: предъявление иска, признание требований обязанным лицом. Перерыв исковой  давности приводил к тому, что истекшее время не засчитывалось в срок исковой давности; течение давности начиналось снова.

Течение исковой давности могло быть временно приостановлено. Приостановление исковой давности означало, что ее течение временно приостанавливается по какой-либо причине, например ввиду несовершеннолетия  лица либо юридических препятствий  для предъявления иска, например до составления описи наследственного  имущества. Устранение этих оснований  возобновляло течение исковой давности, а истекшее до приостановления время  зачитывалось в общий срок давности.

29 Особые средства  преторской защиты

Претор, обладая верховной  властью, имел право принимать действенные  меры и без судебного разбирательства:

преторская стипуляция (stipulationes praeto-riae) выражалась в обещании претора дать последующий иск по какому-либо делу (например, с владельцем дома, грозящего по ветхости постройкам соседа); при отказе мог ввести во владение или прибегнуть к фикции;

ввод во владение (missio in possessionem) – преобладающий способ исполнения судебного решения, заключавшийся в том, что претор особым приказом вводил победителя судебного процесса во владение имуществом должника;

интердикт (interdicta) – обязательный к исполнению приказ претора совершить определенное действие или воздержаться от совершения определенного действия. Интердикты предполагали защиту не против собственника вещи, а против третьих лиц, посягнувших на владение, имеющее добросовестное основание. Сторона, получив интердикт, немедленно повиновалась ему, не оспаривала изложенных в нем фактов. Просьба о выдаче интердикта могла исходить от одной из сторон, он мог быть обращен и к жалобщику, и к нарушителю.

Виды интердиктов:

односторонние и двухсторонние;

восстановительные (требовали  возвращения лицу какой-либо вещи) и  предъявительные (требовали представления какого-либо лица, раба или члена семьи, вещи или документа);

для владения недвижимостью  и для владения движимыми вещами. Интердикт по защите недвижимости был  направлен на то, чтобы обеспечить реальное обладание вещью и гарантировать  лицу прекращение посторонних посягательств  на его владение (чтобы третьи лица не распахивали его участок, не вселялись  в его дом и т. д.). Интердикт  по защите движимых вещей был направлен  на обеспечение интересов основного  владельца по отношению к другим случайным (движимые вещи в реальности легко могли выйти из владения: дал кому-то лошадь на день, раба, чтобы  поднести ношу, и т. п.). В этих случаях споры разрешались арифметически: кто обладал вещью большую продолжительность времени в течение года, тот и считался основным ее обладателем и вещь закреплялась за ним;

реституция (restitutio in integrum) – восстановление в первоначальное положение, способ защиты от применения норм права, например при заключении сделки лицом, не достигшим 25 лет, при пропуске срока по уважительным причинам, при ошибке в процессе. Реституция лишала силы факт, приведший юридические отношения к существующему положению, и восстанавливала прежнее состояние этих отношений. При ее применении против судебного решения оно отменялось, и процесс начинался снова. Реституция применялась в порядке исключения;

Публицианов иск (actio Publiciana), основанный на фикции. Защита заключалась в условной подмене реального, защищаемого добросовестного владения категорией собственности. Претор вводил фиктивное предположение, что давностный срок как бы истек, и владелец получал бы полноценную правовую защиту от любых посягательств на его вещь. Претор закреплял вещь, ставшую предметом претензии, в имуществе добросовестного приобретателя (in bonis), откуда возникавшее новое по своему основанию право cтало называться преторской собственностью, или «бонитарным обладанием».

 
     
     


Информация о работе Шпаргалка по "Римскому праву"